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文献检索:
  • 近代法律新词的发展及其轨迹
  • 近代法律新词经历了词形上由不固定到固定、意念上由附会到理性、译法上由音译到意译、来源上由英美到日本、内容上由公法到部门法等方面的发展,逐步摆脱了语词对应上的混乱现象,获得了能指与所指的同一,标志着近代法律薪词系统已基本形成。
  • 检察工作一体化及其保障与规范
  • 检察工作一体化获得了宪法和法律的确认,体现了检察工作的基本规律,在当前形势下更为需要,更具有迫切性。检察工作一体化需要相应的保障机制才能实现,同时需要检察工作自身的进一步规范。
  • 论《刑法修正案(七)》中几个涉税罪名的整合
  • 《刑法修正案(七)》第3条对“偷税罪”进行了全面修订,但修订后的罪名至今没有公布,尤其是修订后的刑法第201条同第202条及第203条因罪名表述上引起的冲突更加明显。因此,在深入分析该修正案及相关条文的基础上,重点整合了与之相关的涉税罪名,大胆提出将原来的“偷税罪”更名为“逃避纳税罪”,进而将“逃避纳税罪”和“逃避追缴欠税罪”合并为“逃税罪”;并将扣缴义务人主体从“逃避纳税罪”中分离出来,新设“不履行扣缴义务罪”。
  • 中国环境公益诉讼原告主体的优劣分析和顺序选择
  • 明确环境公益诉讼的原告主体是建立环境公益诉讼制度的核心。环境利益鲜明的公共性、社会性,使公共机构成为原告主体之一是必然选择,而环境利益的多主体交叉性和环境利益与其他利益的冲突性,使社会组织和公民个人代表环境公共利益也是必要的。分析各类潜在的环境公益诉讼主体的优势和不足,认为中国环境公益诉讼的主体应该多元化,法律应设立相应的程序,让最合适的主体有机会提起环境公益诉讼,从而使环境公益诉讼有效发挥其功能。
  • 司法过程能动性的理性思考
  • 随着民事纠纷的复杂化,大量的现代型诉讼将各种对社会、政治以及政策决定都非常重要的问题带入法院。面对日益增多的虽无制定法上既有权利依据,但人们似乎在根据一种“新的权利”诉诸司法的要求时,法院应如何处理就涉及到对司法过程功能的理解。以松花江污染案为契机,在对司法过程的能动性进行解析并从诉的利益角度予以审视的基础上,进一步对其现实性进行理论阐释。
  • 论宋代皇权对刑事审判的控制
  • 宋朝是中国封建社会专制主义中央集权空前加强的历史时期,与这一治国的总体方略相适应,宋代进一步强化了皇权对刑事审判的控制。宋代通过强化皇权对刑事审判的控制一方面使皇帝成为最高裁判者,彰显了皇帝对臣民的教化作用;另一方面也增强了刑事审判中的人治主义色彩,造成对正常刑事审判活动的干预。
  • 抱告制度之渊源辨析
  • 学界普遍认为抱告制度(诉讼代理)起源于元代,而清代学者更是将抱告制度的历史渊源追溯到周礼。但经过考释,可以发现《周礼》中的制度与后世抱告制度并不相同.也没有实质上的传承关系,只是形式上有类似的地方而已。同时,抱告制度起源于元代的观点也值得商榷,在宋代已经出现了抱告制度之萌芽,这也体现了宋代司法转型这一历史趋势。
  • 法律观念中的“政治性判断”——以不同的“秋菊”形象为载体
  • 在涉及到法律观念或者法律运作的许多文章中,都以“秋菊”形象为载体,表达和论述各自的法律意见,并且倾向于用“秋菊”作为法律材料来体现一种较为“客观”的个案立场。但包括“秋菊”形象在内的各种法律观念或者法律观点,其本质都逃离不了作者自己的“政治性判断”,其得出的法律结论也是基于此的立场选择问题。通过挖掘不同的“秋菊”形象背后可能存在的理论立场来揭示这一点。
  • 司法近代化研究——价值转换与发展趋向之考察
  • 司法是法律制度的核心问题,也是法学研究的重要内容,从历史角度出发考察司法的价值和发展,有助于我国法律体系的整体完善,进而有助于社会秩序的优化和有序。中国司法发展的历史脉络表明,“古代-近代-现代”视界下的制度架构是司法发展的真正主线,中国的司法制度虽然没有经历一个充分丽完全的近代化过程,但是在今天,现代价值乃至于后现代价值已经铺天盖地而来,我们必须在原有的基础上考虑更深一层的现代司法价值,使中国的司法不断向现代性的方向发展。
  • 毛泽东宪法思想探讨
  • 毛泽东宪法思想的主要内容是光辉的,其涉及宪法的由来和地位、类型和性质,新中国宪法的制定、修改和实施,宪法的发展趋势等方面;其不足和问题也是明显的,晚期的曲折和失误尤其严重。在改革开放新时期,毛泽东宪法思想的失误被纠正,科学成果得以坚持和发展,新中国宪法事业取得了重大成就。
  • 行政事实行为救济制度研究
  • 行政事实行为是公权力行使的一种方式,有关行政事实行为的相关法律规定较少,其规制和救济的渠道更是严重匮乏,在界定行政事实行为和考察域外制度的基础上,提出完善行政事实行为救济制度的建议:纳入行政诉讼的范围、明确审查内容和要件、确立判决形式、建立合意解决纠纷机制。
  • 滥用职权罪两种具体行为表现形式专论
  • 滥用职权行为的具体表现形式,是根据滥用职权罪的定义而确定的本罪外延,属于滥用职权罪客观方面的内容。学界对超越职权是滥用职权行为的典型表现形式之一,已基本达成共识,并对其概念也进行了界定,但对超越职权的内容和特征的理解却不尽相同,有待深入探讨,如对这一行为是否应该以职务权限为基础,存在“限制论”与“泛论”两种主张;无权限超越职权行为也是争议焦点之一。而职权范围内故意不正确行使职权的行为是滥用职权行为最为普遍、也是最为常见的一种主要表现形式,它专指滥用职权罪中与超越职权行为相对的职权范围内的故意违反规定而行使职权的行为,这种行为的概念、定义和特征都有待界定。
  • 民法自然债五题略议
  • 自然债是当事人负有的受一般道德标准支持、法律虽不强制其履行但在自愿履行后即维护履行效果,给付人不得请求返还给付的债。它与受强制保护的民事债一起,构成民法上债的体系。自然债是一种特殊的法律义务,介于完全法律义务与道德义务之间,它折射出社会关系“人法”具有不同状态,反映道德与法律交织的特殊融合关系,具有独特的法律意义。自然债具有历史与现代的法规范表现,我国民法体系中仅存在零散规定,迫切需要进行制度建构。
  • 国家所有权的异化及其矫正——所有权平等保护的前提性思考
  • 历史经验中并不存在廓除制度社会背景影响的,对国家所有权与私人所有权的平等保护。将以自由主义为基础的私人所有权规则“平等”适用于国家所有权,将有害于政治国家与市民社会的功能区分,有害于国家保障民生之责的实现。平等保护的前提条件是,在非经营性视角下,以法律上的公产制度为核心,国家所有权面向满足社会发展的基础性条件、实现国有财产利益社会公平分享进行制度建构。
  • 我国典当立法探讨
  • 典当是典当行从事的以物质押或抵押的放贷行为,所形成的典当法律关系是独特的法律关系,应有专门的法进行调整,我国现行典当立法存在效力层次不高、民事规范缺乏以及有待细化等问题。我国应制定一部《典当法》,以解决典当立法存在的各种问题。
  • 对我国医疗损害技术鉴定制度的思考
  • 医疗损害技术鉴定是医疗损害赔偿案件中法官确认医方是否承担医疗损害责任的关键环节,其鉴定结论作为医疗纠纷诉讼中的关键证据,直接关系到法官能否公正裁判案件、合理化解医疗纠纷。医疗损害技术鉴定制度既有自己的优势,也存在着一定的弊端。我国应当建立统一的、独立的医疗损害技术鉴定体系,建立专家辅助人制度,改变对鉴定结论质证的路径依赖。只有从程序上保证医疗损害技术鉴定的公正,才能客观、公正地解决各种医疗纠纷和审理医疗损害赔偿案件。
  • 论网络环境中的著作权权利限制
  • 电子技术的飞速发展以及网络的普及,不仅给著作权的保护提出了新的课题,也给权利限制或合理使用制度带来了新的挑战。随着各种各样的作品在网络中的大量涌现,著作权人与网络经营者的纠纷与诉讼也此起彼伏。因此,如何在网络环境中适用权利限制成为理论界和实务界共同关注的课题。以国际条约和各国有关权利限制的规定为基础,结合近几年发生的网络纠纷案例,分析和论述网络环境中权利限制的适用。
  • 论信息共享与版权保护的利益平衡
  • 网络的全球共享性与著作权专有性的矛盾,使知识共享与版权保护之间的冲突越来越激烈,网络著作权的侵权行为屡有发生。如何解决网络著作权中的复制权的界定,版权保护技术对公众学习自由权的限制,信息网络传播权的合理使用范围难以控制等问题,保持著作权人利益与公共利益之问的平衡,从健全网络服务者、使用者在保护著作权中的责任制度和对著作权的专有性进行合理限制两个方面提出对策。
  • 从罪犯民事权利保护论出版自由之剥夺
  • 从民法角度而言,出版权有着十分明显的法律属性——民事权利性。虽然在宪法上出版自由被列为公民的基本权利之一,找不到将其划分为政治权利的明确依据。但是,从刑法的规定上,我们又发现了出版权的另一法律属性——政治权利性。当出版权被怍为政治权利加以剥夺(尤其是终身被剥夺)时,便会面临着合法性、合理性、平等性等一系列问题。为此,从法规角度和出版自由的价值角度对剥夺出版自由的合法性及其合理性予以分析探讨。
  • 从适用角度检析我国婚姻法中无效与撤销制度的缺陷
  • 新婚姻法中的无效与撤销制度在制度设计、权利主体、法律效果、行使等方面具有特殊性,我国婚姻法在这些问题上存在着或重视不足或有漏洞或规定不太合理,带来了适用时的不便,必须予以修正。
  • 最惠国待遇条款在国际投资争端解决事项上的适用问题
  • 投资者是否可以根据基础条约中的最惠国待遇条款主张援引第三方条约中的争端解决条款是近年来国际投资仲裁实践中产生的新问题。各仲裁庭对该问题的认识虽不统一,但基本上都不否认措辞宽泛的最惠国待遇条款可以应用于争端解决事项的可能性。问题的关键在于应该在什么程度上限制最惠国待遇条款适用于争端解决事项。总的来说,措辞含糊的最惠国待遇条款的适用不应凌驾于投资条约缔约方通过谈判达成的明确表示其意图的争端解决条款之上,不能创造出本不存在的东道国提交仲裁的同意,亦不能用于规避基础条约中规定提交仲裁的实质性前置条件。
  • 论经济法的利益平衡原则
  • 从经济法的概念、本质属性、价值、理念、基本原则以及基本原则确立的方法等方面来看,经济法的利益平衡原则应为经济法的核心原则。
  • 企业社会责任运动现状、内涵及功能分析
  • 20世纪90年代中期以后,企业社会责任发展成为一项全球性的社会运动,引起了世界各国人民的高度重视,其内涵本质在于强调企业不能只关注自己的经济利益,也应该同时解决社会问题。它对于改善人类生态环境,保障工人人权具有重要的现实功能,但是,一些发达国家却将其异化为阻止不发达国家产品出口的外贸壁垒,严重背离了这一运动的初衷,不利于这一运动的积极开展。
  • 论程序优先的哲学基础
  • 程序优先是程序内涵的应有之义。从辩证法、认识论和价值论的视角,都能发现程序正义对实体正义的超越。因此,程序优先的理念具有坚实的哲学基础。
  • 民事再审之诉若干问题研究
  • 我国民事再审制度改革的方向和目标是建立民事再审之诉。民事再审之诉作为一种实体法上的形成之诉,具有救济和监督功能。关于民事再审之诉的诉讼标的,有二元诉讼标的说和一元诉讼标的说,但一元诉讼标的说显得更为合理。民事再审之诉的构成要件包括主体、客体、再审事由、提起期间、管辖法院等。为了维护生效裁判的稳定性和权威性,防止再审程序的滥用,必须对民事再审之诉的提起规定极为严格的条件。
  • 论我国行政诉讼举证责任规则的配置与适用
  • 行政诉讼中的举证责任和证明责任是具有实质区别的两个范畴。割裂二者关系会阻碍对行政诉讼举证责任问题的科学认识。从诉讼制度史的角度看,行政诉讼制度源于民事诉讼制度。民事诉讼法对举证责任配置所采取的立法态度不可避免地在一定程度上影响着行政诉讼法对这一问题的立法趋向。在合理吸收民事诉讼举证责任一般原则的相关配置理论的基础上,我国行政诉讼法根据行政诉讼的自身属性,突破了民事诉讼的举证责任模式,采取了“被告负举证责任”的配置规则。从行政程序及行政诉讼程序两个领域对这一规则的适用予以考量是科学认识并掌握其运行机制的最有效路径。
  • 从所有权的视角解析人本主义与中国古代民事法律规范之关系
  • 人本主义对中国古代民事法律规范中的所有权的影响是最为突出、最为久远和最具特色的。中国古代法律涉及的所有权,主要是指财产所有人依法对财产的占有、使用、收益和处分权。保护所有权的法律虽较为零散、缺乏系统性和完整性,但由于其具有某些明显的民法特征,特别是表现出一定的以人为本的人本主义特色,使这些各种形式的法律规定显得弥足珍贵。人本主义影响下的法律制度保护私人不动产的重点是保护相对弱势群体——自耕农的土地所有权和平等地保护官府与私人动产的所有权。
  • 乡村地区刑事和解探析——以四川石棉彝族地区为例
  • 刑事和解是我国一些少数民族地区现实存在的一种案件解决方式,它在我国广大的乡村地区也广泛存在。以四川石棉彝族地区为例,在对当地的刑事和解状况进行实证考察的基础上,对其产生的原因、基本形式进行分析,旨在为乡村刑事和解提供有益的启示。
  • 典型担保种类在法国法上的演进
  • 现代法国法的担保种类在罗马法时代基本上都已存在,虽经历不同的时代,并随着时代和社会的需求而不断地变迁,但其仍保持着一种连续性和相互承接的关系。通过对这个演进过程的关注,我们将会看到法国担保制度在今天所具有的特点和未来可能的方向。
  • 日本家事调停制度研究
  • 家事调停案件有别于家事案件。家事调停具有司法机能、人际关系调整机能以及咨询服务的功能。家事调停必须依法定程序进行,调停协议的达成当遵从双方当事人的合意为最初原点和最终追求,以切实保障家事调停中当事人权利实现。注意日本家事调停事实上也存在的弊端。
  • 德国民事间接执行制度研究——兼论民事间接执行补充性理论
  • 德国民事诉讼制度对民事间接执行的适用范围与实施程序傲了严格的规定,强调对债务人宪法上自由权、平等权和正当程序的保障,并形成了“一请求权一执行方法”和“间接执行补充性”的理论原则。但随着人权保障内容的更新,执行理念的转变,间接执行的适用范围得到了扩张。法院应根据适切原则、损害最小原则及均衡原则裁量选择执行方法,针对个别具体执行事件的特性需要,选用一种或并用二种执行方法为最适切执行。
  • 论英国移民法改革对中国移民法建设的启示
  • 英国最近的移民法改革是整个英国移民政策紧缩的集中表现,这次改革从技术上的改进是它的突出特点,具体来说,通过实行新的“记点积分制”,一方面力图简化以往繁杂的移民法案,另一方面设置更高的移民门槛。这一改革对从事技术含量较低的人员影响较大,使他们实现移民英国的梦想更加难以实现。当前,中国可以借鉴英国的移民法建设经验,加大高技术移民等重点方面的单行移民法规建设,完善中国移民法律,为以后制定一部完整移民法做好准备。
  • 科学发展语境下民事公益诉讼检察监督权的构建路径
  • 在民事公益诉讼中,检察机关作为原告、当事人或支持起诉者参与诉讼,检察监督权相应地便有不同性质的权利定位。反思检察监督权的不同定位,认为督促起诉权是检察监督权的题中之义与理性选择,并论述检察机关督促起诉权配置的现实需要、法律定位和范围。
  • “宽罚严管”的少年刑事司法政策
  • 宽严相济刑事政策首先强调或倾向于“宽罚”,而在少年刑事领域,宽严相济这样一个概念却不够明了、直接,基于此,我们提出“宽罚严管”的少年刑事司法政策。它在强调对少年轻缓处罚的同时,要求我们对从刑事程序中分流出去的少年加强管教。无论是在现有的少年刑事立法中,还是在少年刑事司法实践中,都不乏“宽罚严管”政策的闪烁点,只是我们平时缺乏对之加以提炼并理论化、系统化。“宽罚严管”的少年刑事政策在司法中的实现主要依赖于定罪量刑及刑罚执行的诸过程。
  • 论可持续发展理念与行政法治的相融
  • 人类的代际间存在着不可斩断的有机联系,为了保持社会的稳定有序和持续不断的发展,必须确立可持续发展理念,这一理念同样也应贯注于行政法治之中。可持续发展理念的输入,将引发行政法治的变革,推动行政法治适应性升级,引领行政法治走向理性与成熟。
  • [专论]
    近代法律新词的发展及其轨迹(崔军民)
    [名家论坛]
    检察工作一体化及其保障与规范(陈卫东)
    论《刑法修正案(七)》中几个涉税罪名的整合(李晓明)
    中国环境公益诉讼原告主体的优劣分析和顺序选择(李挚萍)
    司法过程能动性的理性思考(杨秀清)
    论宋代皇权对刑事审判的控制(郭东旭 陈玉忠)
    [青年法学家]
    抱告制度之渊源辨析(姚志伟)
    法律观念中的“政治性判断”——以不同的“秋菊”形象为载体(张笑宇)
    司法近代化研究——价值转换与发展趋向之考察(张闯)
    毛泽东宪法思想探讨(韩亚光)
    行政事实行为救济制度研究(龚钰淋)
    滥用职权罪两种具体行为表现形式专论(贾彬)
    民法自然债五题略议(覃远春)
    国家所有权的异化及其矫正——所有权平等保护的前提性思考(张力)
    我国典当立法探讨(刘润仙)
    对我国医疗损害技术鉴定制度的思考
    论网络环境中的著作权权利限制(胡云红)
    论信息共享与版权保护的利益平衡(孙肖冀)
    从罪犯民事权利保护论出版自由之剥夺(张霄)
    从适用角度检析我国婚姻法中无效与撤销制度的缺陷(武兰芳)
    最惠国待遇条款在国际投资争端解决事项上的适用问题(王楠)
    论经济法的利益平衡原则(魏增产 段祥伟)
    企业社会责任运动现状、内涵及功能分析(郜金泰)
    论程序优先的哲学基础(柯昌林)
    民事再审之诉若干问题研究(黄良友)
    论我国行政诉讼举证责任规则的配置与适用(潘牧天)
    从所有权的视角解析人本主义与中国古代民事法律规范之关系(张焕琴)
    乡村地区刑事和解探析——以四川石棉彝族地区为例(赵琪 邓建民)
    [外国法学]
    典型担保种类在法国法上的演进(李世刚)
    日本家事调停制度研究(陈飏)
    德国民事间接执行制度研究——兼论民事间接执行补充性理论(孔令章)
    论英国移民法改革对中国移民法建设的启示(潘俊武)
    [法官检察官之窗]
    科学发展语境下民事公益诉讼检察监督权的构建路径(吕金芳 郭林将)
    “宽罚严管”的少年刑事司法政策(邬凡敏 王群)
    [警官律师之页]
    论可持续发展理念与行政法治的相融
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