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文献检索:
  • 医务人员行医规范源考
  • 法律规范源于社会关系的复杂、国家的出现,医务人员行医规范的制定远晚于一般法律规范的制定。当医有发展并且发展成为社会的一个行业时,医务人员行医关系始走入法律的视野,受到法律规范的调整,并最终成为单独的医学法律规范。医务人员行医规范的日益复杂是与医学的日益发达和医事法律关系的日益非熟人化相适应的。
  • 中国“混合法”引论
  • “混合法”是中国法律文化的内在传统,它作为一种内在的传统深刻地影响并塑造着中国古代社会乃至现代社会的法律实践活动。中国的“混合法”根植于古典社会的生活实践活动,表现在古文字系统、思想价值、法律规范和人法并重的治理方略之中。它不仅是一种实际的历史存在,而且延续至今依然表现着强大的生命力,尤其是在当代世界法律文化日益走向融合之际,“混合法”的理论和现实价值显得更为突出。
  • 混合法的制度设计:“法律”与“法官”的折中
  • 以今人的分析方式对中国古代法律进行研究,可以看出中国古代法律兼有大陆法系的“制定法”与英美法系的“判例法”特征,在中国古代社会的法律体系中,律的稳定性与权威性不容最疑,但律文的简明扼要又为法官在司法实践中的“造法”留有充分的空间。这种“制定”与“判例”并重的混合特征,使中国古代法律样式呈多元化的发展趋势,而法官在法律体系中的作用也举足轻重。法律与法官的折中正是独具特色的中国古代社会混合法体系所具有的特色。
  • 发现最初的混合法:从睡虎地秦简到张家山汉简
  • 睡虎地秦简与张家山汉简法律文书证实,中国古代最初的混合法发端于战国时期的秦国;秦汉王朝沿袭了这个传统,确立以“律”、“令”为主体的成文法和“廷行事”、“比”等形式的判例法之法律样式,并在其司法实践中将成文法与判例法相结合,建立起成文法为主、判例法为辅的审判机制。
  • 混合法的哲学之维
  • 混合法作为一种理论,它不仅符合法律的运行本性,而且也符合人类的认识规律和思维规律,而它本身所表达的确定性的追求恰恰又是人类知识论的信念的体现。混合法理论不仅是对历史的重述,同时也是一种建构,在这个意义上混合法理论应当从自在走向自觉。混合法理论不是立法中心主义的立场,而是司法中心主义的立场,这就决定了混合法理论的实践理性特质,也决定了混合法理论对于实践智慧的依赖,在这个意义上混合法是人法并重的法律理论。
  • 发现中国“混合法”——一个中国法学概念的学术史考察
  • 中国传统法律文化经过数千年的发展,形成了成文法与判例法互相结合、相辅相成的混合法,自汉代定型之后历代沿袭相随。武树臣教授发现并提出了中国“混合法”的概念,断言“混合法”是中国数千年法律实践的最大特征,也是祖先奉献给全人类的伟大宝藏,还是西方两大法系未来发展的共同趋向。
  • “不道”罪源流考
  • “不道”罪是“十恶”之一,在中国传统法律中占有极为重要的地位。“不道”罪的流变过程分为发展期(时间段处于隋朝之前)和成熟期(时间段在隋朝之后)两个阶段。在发展期之中,以汉代作为分界线,首先通过对比汉律和唐律的“不道”罪之内容,说明“不道”罪从汉代至隋唐代是沿着由繁到简的路线发展的;其次通过考察“不道”与“道”之关系,说明“不道”罪的起源与宗教现象有密切联系,并且,说明汉代之前的“不道”罪涵盖着广泛的内容,其发展规律也是从整体向局部过渡的。
  • 异议者的必要性及其在立法中的意义
  • 作为异议者是不受欢迎的,要饱受舆论的压力。无论在哪个时代,异议者都是必要的。在立法中,异议者可以让人们摆脱非理性的诱惑,作出科学的立法;扮演先驱者角色的异议者,可以引领时代的立法;扮演拦截者角色的异议者,可以让立法保持平衡;扮演纠正者角色的异议者,可以让立法得到及时的修正。宽容立法中的异议者,他们是改变世界也是改变立法的人。
  • 论人大代表选举程序的完善
  • 人大代表选举是根据选举法规定的程序进行的,如果程序不民主难以保障选举制度基本原则的贯彻实施,难以保证公民选举权和被选举权的实现。从完善选举委员会组成程序、减少代表名额、用专职代表制取代兼职代表制、统一按居住地划分选区、提高代表候选人的条件、用“预选”的办法确定候选人、介绍候选人采取有条件的“竞选”、明确罢免代表的事项和理由、扩大选举权的司法保护范围等方面提出建议,以达到切实保障公民选举权与被选举权的目的。
  • 媒介报道司法审判行为的理论思考
  • 媒介对司法的报道在不同的民族文化中表现了不同的特点,中国的媒介由于自身的经营化策划以及深厚的民意文化的积淀而表现为一种扩张性,这就使得媒介在对司法审判的报道中存在相当程度的过度行为,这是应该加以规制的问题。但在规制行为中要坚持度的原则,并且要认识到规制方略选择的重要性,也不能动辄运用法律的形式加以规制,更多的应该考虑行业规制的策略。在媒介对审判的报道之规制问题上应该坚持自由与限制有机统一的基本理念,既不能损伤媒介主体的积极性,也要防止媒介报道的过度扩张。
  • 论国际贸易中知识产权滥用的法律规制
  • 知识产权作为一种人为设定的权利,其实质是一种政策措施,最终目的是为了提高消费者的社会福利,如果知识产权的行使违背了这样的要求,被加以滥用,就应当从法律上加以规制,防止其被滥用。首先,分析国际公约对知识产权滥用的规定;其次,分析世界其他国家对知识产权滥用的法律规制;最后,分析我国知识产权滥用的法律现状及其规制。
  • 美元霸权对货币主权的冲击
  • 现行的国际货币制度实质上是美元本位制。该制度存在诸多弊端,其中之一就是美元霸权对货币主权的冲击,包括对货币垄断发行权的冲击,对取得国际铸币税权利的冲击及对金融调控权的冲击。对货币主权的冲击也是引发本次金融危机的根源。
  • 外资并购国内上市公司反垄断法律规制的困境解析
  • 外资并购国内上市公司是近年来国际经济生活中的一个重要现象和经济合作形式,它在给中国市场带来革新动力的同时,也可能导致垄断的倾向,对中国经济和产业安全造成一定的负面影响,从而引起当前学术界的广泛关注和思考。为了有效应对外资对国内上市公司的垄断性并购,从当前外资并购上市公司反垄断立法体制的缺陷、外资垄断性并购的实质性标准及其审查、反垄断法适用除外制度的不足等进行系统的分析和梳理,以探讨当前外资并购反垄断法律规制所面临的主要困境及研究新思路。
  • 中国传销的概念清理及其入罪检讨
  • 传销在中国用语混乱,其性质与范畴在不同时期差异较大,但欺诈传销一直是打击的重点。欺诈传销侵害了他人的财产权,也扰乱了市场经济秩序和社会管理秩序,需以刑罚规制,但不应以非法经营罪论处。欺诈传销不是一种经营行为,而是以从事经营活动为名的经济诈骗行为,应当独立成罪。《刑法修正案(七)》的组织领导欺诈传销罪规定的要件内容和所处位置恰当,但最高法定刑偏低。
  • 诉讼契约的生效与救济
  • 私法性质诉讼契约之生效需具备实体上有关要件,诉讼性质诉讼契约之生效需具备一定的诉讼法上之要件。诉讼契约在达成过程中存在瑕疵时,对于私法性质诉讼契约依据实体上有关规定予以救济,对于诉讼性质诉讼契约依照诉讼行为瑕疵救济的方式予以救济。基于当事人诉讼上的抗辩,对于诉讼性质诉讼契约之违反,法院依照双方约定的有关程序继续进行或者对双方约定的诉讼行为直接予以认可;对于私法性质诉讼契约之违反,法院在审查双方关于实体部分的合意是否合理履行基础上判定该违反行为是否有效。
  • 权利在民法典中的“虚化”
  • 权利在民法典中的“虚化”并不旨在降低权利在民法典的核心地位,而是从形式上来分析,过去权利是一维的、平面的,而现在权利是多维的、立体的,从其他维度观察时,可能就“虚化”了权利和民法典的关系。首先,对权利的保护应更多从权利与权力这一对范畴来研究。其次,由“强有力的智者”到“弱而愚的人”决定了对权利的区别对待,由单行法调整需区别对待的权利。再次,新理性主义阶段,法典(立法者)与判例(法官)的沟通必将十分重要,同时期也是程序法实体法并重阶段,应更多关注权利实现和救济的程序。最后,权利恰恰是嵌入在社会大格局之中的,社会的和谐发展是必由之路。
  • 缔约过失责任性质新论——以德国学说与判例的变迁为视角
  • 德国民法创设缔约过失责任,是为了调和传统侵权行为法的严苛之处。缔约过失责任本质上是一种特殊的侵权责任形式。缔约过失责任产生于缔约人双方为订立合同而接触、磋商的过程中,其与合同是否成立或是否有效没有必然联系,不仅适用缔约一方在缔约过程中所受到的信赖利益的侵害,而且适用缔约一方在缔约过程中所受到固有利益的侵害。缔约过失责任的发展取决于两个因素:侵权法的立法模式与合同自由原则和诚实信用原则之间的协调。
  • 我国医疗损害赔偿案件法律适用问题研究报告
  • 医疗损害赔偿案件法律适用的历史进程分为初步摸索阶段、行政法规主导阶段、向行政法规转型阶段以及法律适用混乱阶段;现阶段医疗损害赔偿案件呈现出数量逐年增多、审理周期长、纠纷解决机制多元性以及患方胜诉率较高等特征;在法律适用方面存在着将医疗损害案件划分为医疗事故和医疗差错、案由的二元化、适用法律的二元化、鉴定的二元化、赔偿标准的二元化、举证责任、当事人适格、诉讼时效及起算点等问题;解决医疗损害赔偿案件法律适用问题的途径是首先制定侵权责任法,确立医疗损害赔偿制度、之后制定专门的医疗损害赔偿法,统一规定医疗损害责任问题。正确适用法律对于切实保护医患双方的合法权益,构建和谐的医患关系,保证我国的医疗卫生事业健康有序的发展具有重要的意义。
  • 略论符号消费背景下商标功能的拓展
  • 伴随着社会的发展,人们的消费观念已不再局限于单纯追求商品的使用价值,对商品符号意义的体验成为主导消费选择的重要依据。与此种符号消费观相适应,人们对于商标的功能性认识也理应发生转变,商标不再只是用于识别产品来源的工具,其还应发挥着承载、表彰符号意义的功能。
  • 个人信息权的法哲学论纲
  • 用法哲学的方法从劳动论、人格论、激励论和马克思主义哲学等角度分析个人信息权,从而对个人信息权的合理性得出有力论证。尤其用马克思主义哲学原理从物质、权利、人权以及社会性等方面进行论述,得出结论:个人信息权具有哲学正当性。
  • 商人概念的历史考察
  • 自人类第三次社会分工以来,商人就活跃在市场交易领域。古代的商人作为一个阶层,在古埃及时代已经成型。中世纪,市场交易获得了空前的发展,商人作为一个阶层的地位更加稳固。近代以来,商法被纳入国内法,在法律上,商人被作为具有特殊身份的人对待。现代商人则是素质商人,专家型、学者型商人成为时代主流,在强调商人文化素质、经营技能素质和制度素质等共同素质的同时,现代商人还各有自己不同的个性素质。
  • 我国商事审判制度的反思与重构
  • 基于民事活动与商事交易之间的差别,客观上导致民事审判与商事审判之间存有诸多区别。现代各国大都设置有独立于民事审判之外的商事审判制度。受民商合一体制的制约,我国未设置独立的商事审判制度。民事审判与商事审判系辨证统一的关系。我国商事审判制度应从倡导商事思维、增设商事法庭、创设商事诉讼等诸方面进行重构与完善。
  • 一人有限责任公司的缺陷及防范
  • 一人公司被立法的确认有其深厚的法理基础和经济基础,但也存在理论和实践的冲突矛盾。针对一人公司存在的法人治理结构失衡、债权人负效应的增加、信用风险凸显、设立门槛高、形式的单一、股东责任等问题,提出改进措施,以从制度安排上加以防范。
  • 保守抑或激进?——从居委会与业委会的关系看居委会的未来变革
  • 城市居民委员会与业主委员会在商品房住宅小区中并存已经引起相当多的冲突与摩擦,针对二者的关系,理论界和实务部门已经提出诸多观点。目前法律和实践中的居委会是一种强制性、全能型的组织,与现代中国社会日益疏离,再保持二者并存的局面,进行“保守治疗”,已无法适应我国社区自治和市民社会的发展。
  • 论不当得利自体法
  • 英美学者的“不当得利自体法”理论,主张涉外不当得利之债应由其自体法支配。在不同的情势下,自体法可以是原因合同关系准据法、不动产所在地法、得利地法或不当因素产生地法。虽然学界对上述观点褒贬不一,但其对我国不当得利冲突立法有着现实的借鉴意义:原因合同关系准据法主义不仅与不当得利制度的地位与作用相匹配,而且可以解决因识别差异导致的准据法偏差问题;不动产所在地法若随着物权冲突规则的发展而扩展至与动产有关的不当得利,则亦可避免因识别差异导致的准据法偏差;而至于得利地法,则已经在大陆法系国家的早期立法中得到体现。此外,鉴于不当得利制度的核心是得利原因之不正当,故将“不当得利发生地”理解为“不当因素产生地”,并作为指引不当得利准据法的连结点之一,亦可为我国立法所用。
  • 德国司法审查学校学生管理纠纷的理论与实践
  • 德国最初受传统特别权力关系理论的支配,司法不允许介入学校学生管理纠纷。二战以后,依据乌勒的基础关系与管理关系二分理论,司法开始介入涉及学生身份改变的纠纷。由于该区分标准并不明显,而且其本身也隐含着维护特别权力关系的用意,所以,联邦宪法法院又透过诸多判决形成“重要性理论”。依据该理论,无论是基础关系抑或管理关系,只要是涉及学生基本权利的“重要事项”,均可寻求司法救济。其中,关于考试争讼,司法则经历了从学校享有“判断余地”之消极审查到考生享有“作答余地”之积极审查的过程。德国相关理论与实践之变迁会对中国大陆司法审查此类纠纷带来一些有益的思考。
  • 欧洲空间新政策中“合作与竞争”的理念及实践
  • 欧空局和欧盟一直致力于推动和制定能满足欧洲未来发展需求和符合各成员国利益的欧洲空间政策,2007年欧洲空间新政策就是其重要的成果,一时间“合作”成为了欧洲空间领域的主题词,但实践证明合作之路面临诸多复杂、敏感的问题。从欧洲空间新政策具体内容及其一年多来实践中的“合作与竞争”的表现,可以得出“合作与竞争”理念在欧洲空间领域的一般结论,包括其目的、实现领域、实现途径和技术路径等。
  • 论行政令状的司法化与普通法的诞生——兼议中世纪时期英王治理国家方式的转变
  • 在英国历史上,国王最初治理国家的手段主要靠行政治理。到12世纪时,特别是在亨利二世时期,国王治理国家的手段发生了重大转变,行政治理手段向司法治理手段让位。亨利二世对行政令状进行了著名的司法化改革。行政令状的司法化促进了英国普通法的诞生。
  • 论良好司法公信力在我国的实现
  • 良好司法公信力具有维护司法权威、培育法律信仰、促使公民守法和促进社会诚信体系建设等价值功能。从司法自身的内在要求而言,良好司法公信力的形成有赖于司法主体、司法过程和司法结果等三个方面都具有很强的公信力。要以加强司法队伍建设、建立健全司法工作机制、提高司法的社会参与度等为突破口来推动良好司法公信力在我国的形成。
  • 人民监督员制度之检讨与改进
  • 人民监督员制度具有体外监督、专业监督和实质监督的特征,但是,体外监督具有体内化表现、专业监督具有大众化倾向、实质监督具有形式化倾向。这些表现和倾向都会影响到人民监督员对案件的监督实效,影响人民监督员制度的价值实现,因此,有必要从该制度的制定主体、人民监督员的选任、人民监督员监督案件的程序与保障等方面进行改进。
  • 内幕交易犯罪定罪难点分析
  • 我国的内幕交易犯罪立法和理论极不完善,随着证券市场的发展完善,内幕交易行为的日益增多和突显,市场和投资人越来越关注内幕交易行为,国家和理论界越来越关注这一新类型犯罪,立法和司法机关也正在着手深入研究这一犯罪,以跟上新形势的需要。结合我国国情、立法现状和司法实践,同时采用比较研究方法,介绍一些国家的法律规定和判例,采他人之长,探讨新的思路和先进做法,为我所用。
  • 刑事审判监督问题初探
  • 在我国,刑事审判监督具有法理基础和现实必要性,但现阶段的刑事审判监督制度存在诸多问题,针对这些问题,提出完善相关立法、探索新机制、改进考核机制、增强刑事审判监督意识、提高监督水平的四点建议。
  • 公民参与决策的法治化之必要性与意义
  • 公民参与应当在法定程序规则下进行。必须逐步扩大公众有序参与范围。在政府决策过程中,公民参与权的实现,既可以使公共利益最优化,又可以使决策获得正当性。公民参与增加了意见汇集,易于群众理解和接受,保证了将来政策执行的效果。公民参与的宪政意义就是利用公民权利限制公共权力。公民参与是限制规范公共权力的重要途径。
  • [专论]
    医务人员行医规范源考(吕群蓉)
    [专题]
    中国“混合法”引论(武树臣)
    混合法的制度设计:“法律”与“法官”的折中(马小红)
    发现最初的混合法:从睡虎地秦简到张家山汉简(李力)
    混合法的哲学之维(武建敏)
    发现中国“混合法”——一个中国法学概念的学术史考察(黄震)
    [青年法学家]
    “不道”罪源流考(梁文生)
    异议者的必要性及其在立法中的意义(向朝霞)
    论人大代表选举程序的完善(田华)
    媒介报道司法审判行为的理论思考(李金慧)
    论国际贸易中知识产权滥用的法律规制(武长海)
    美元霸权对货币主权的冲击(刘蕾)
    外资并购国内上市公司反垄断法律规制的困境解析(谢晓彬)
    中国传销的概念清理及其入罪检讨(苏雄华)
    诉讼契约的生效与救济(张嘉军)
    权利在民法典中的“虚化”(阳雪雅)
    缔约过失责任性质新论——以德国学说与判例的变迁为视角(冉克平)
    我国医疗损害赔偿案件法律适用问题研究报告(艾尔肯 方博)
    略论符号消费背景下商标功能的拓展(徐聪颖)
    个人信息权的法哲学论纲(张莉)
    商人概念的历史考察(梁鹏)
    我国商事审判制度的反思与重构(樊涛)
    一人有限责任公司的缺陷及防范(窦玲)
    保守抑或激进?——从居委会与业委会的关系看居委会的未来变革(黄娟)
    [外国法学]
    论不当得利自体法
    德国司法审查学校学生管理纠纷的理论与实践(韩兵)
    欧洲空间新政策中“合作与竞争”的理念及实践(王国语)
    论行政令状的司法化与普通法的诞生——兼议中世纪时期英王治理国家方式的转变(屈文生)
    [法官检察官之窗]
    论良好司法公信力在我国的实现(王学成)
    人民监督员制度之检讨与改进
    内幕交易犯罪定罪难点分析(余萍)
    刑事审判监督问题初探(王建中)
    [警官律师之页]
    公民参与决策的法治化之必要性与意义(陈小明)
    《河北法学》封面

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