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文献检索:
  • 论宪法解释程序中的合宪性推定原则
  • 在宪法解释过程中解释者经常对违宪与合宪问题进行判断,如何在两者之间寻求价值的平衡是宪政实践中面临的重要问题。根据宪法的最高性、权力分立与宪法秩序安定性原则,各国普遍采用合宪性推定原则解决这一问题。
  • 宪法程序的类型以及功能
  • 由于我国现行宪法对宪法程序的作用关注不够,导致了许多实体的宪法制度无法有效地建立,宪法关系不能有效地发生。应当从保证宪法规范的确定性出发来完善我国的宪法解释和宪法修改程序,对我国宪法所确立的人民代表大会制度应当建立与之相适应的国家权力运作程序,与此同时,为了更好地保护公民的宪法权利,应当在宪法修改的过程中将一般性的宪法权利保护程序写进宪法。此外,还应当建立宪法救济程序,以保证我国现行宪法所规定的各项实体宪法制度能够有效地发挥自身的制度功能。
  • 完善宪法程序若干问题初探
  • 我国目前亟需完善的宪法程序为:各级人民代表选举程序;修改宪法程序;保护公民宪法权利的宪政立法程序;执政党执政程序;违宪审查程序;其他国家机关对本级国家权力机关负责的程序;国家权力机关监督本级其他国家机关的程序。
  • 论我国宪法司法适用的空间
  • 宪法司法适用不等同于违宪审查或宪法诉讼,它所涉及的是普通法院在审理民事、行政以及刑事案件时能否附带进行违宪审查或直接援引宪法条款来裁决民事、行政、刑事案件的问题。人民代表大会制并不意味着我国宪法没有司法适用的空间。事实上,人民法院完全可以在以下三个方面适用宪法:对行政机关和社会组织抽象行为的附带性违宪审查、宪法的民事适用和刑事适用。
  • 论我国宪法修改程序的完善
  • 宪法修改程序是宪法程序的组成部分,对保障宪法正常、有效的修改具有重要意义。应当树立程序正义的观念。完善会期制度,增设修宪提高权的主体及相关程序,议事活动进一步公开化、具体化和制度化,明确规定宪法修正案的公布机关。
  • 论宪法监督的司法化
  • 我国宪法确立了由最高国家权力机关监好宪法实施的模式,实践证明,这是一个失效的制度设计。失效的根本原因不在于宪法监好程序不完善,而在于这一模式背离了宪法监好的本质。宪法监好是多数民主的“制动器”,唯有司法化的监督才能担此重任。司法性宪法监好与“议会至上”、“多数民主”是可以调和的。宪法是法律,然后才是最高法律,宪法的法律性也意味总宪法可以而且应当由司法化的机关加以适用。
  • 论近代全球化浪潮中的法律发展
  • 公元1500年前后的“地理大发现”后,人类社会迎来第一次全球化浪潮。在这次全球化浪潮中,全球范围内展现出一幅以法制现代化和全球化为内容的近代法律发展图景。16世纪—19世纪末的法律发展是法制现代化与全球化互动的、彼此交融的历史过程,是历史与现实、传统与现代的对立和统一,是以西方国家为主要发源地、其他国家共同参与的、多样化的法律发展历史过程;同时,法制现代化、全球化过程也暴露出明显的不平衡性和历史局限性。
  • 关于法律多元论的反思
  • 随着社会的不断发展,法律制度也需要不断更新,需要不断补充新的内容。法律措鉴、吸收不同种类的社会规则如习惯、教规、道德规范等是一件十分正常的事情。在调整对象、调整方法等方面,法律与上述规则存在着明显的不同,但这并不意味善双方的对立或冲突。多元的法律状况只是特定历史时期的产物。
  • 论物权的排他效力与优先效力
  • 物权排他效力与物权优先效力是各自独立的两种物权效力。物权排他效力是同一标的物上巳成立的物权排斥同一内容的物权再行成立的效力,物权优先效力是指物权优先于债权的效力。
  • 论信用短缺时代的我国公司资本制度
  • 信用短缺时代的我国公司资本制度,应以能重塑并促进整个社会信用机制的发展为其根本目标。法定资本制度对社会信用机制需求度低,又有助于整个社会信用机制的健全;授权资本制度对社会信用机制的需求度高,没有健全的社会信用作为平台,这种制度将难以有效运行。我国现行的公司资本制度所存在的问题,主要是验资制度和人格分离制度的纰漏所致,并非法定资本制度本身的问题。
  • 债权让与通知的效力
  • 关于债权让与通知的效力,我国合同法仅没三个条文进行规定,与法律实践中的复杂情况相比显得过于简略。应对债权通知方式、债权通知对债务人、债权人以及第三人的效力等问题作具体研究,完善我国《合同法》的相关规定。
  • 论行政活动的分类与控制
  • 传统行政法学理论在行政活动分类问题上存在较为严重的不周延、不科学问题,这必将导致某些行政活动无论从理论上还是从实践上得不到控制或及时救济的后果。可以在比较大陆法系和英美法系国家的作法的基础上,借鉴其成功经验,提出新的思路和解决方案,对行政活动进行合理分类和有效控制。
  • 罪刑均衡的司法考察
  • 司法中的罪刑均衡原则通过责任要素的介入将报应主义下的罪刑均衡与目的主义下的刑罚个别化原则结合起来,表现为责刑均衡,实现了量刑原则由一元向二元的转变。在罪刑均衡原则的实践过程中,定罪与量刑是两个密切相关的范畴。准确定罪始终是公正量刑的前提,但量刑对定罪亦有不可忽视的反作用。当前,我国司法实践中存在着量刑趋重与量刑偏差较大等问题,制约着罪刑均衡原则的充分实现。对量刑偏差问题,比较现实的解决方案是将各地量刑经验汇总至最高人民法院,在学者的参与下确立起个罪的量刑基准,并逐步建立起适度的遵循先例制度,以实现量刑的统一。至于量刑趋重问题,它是我国刑法文化形态的外在表现,难以在短期内得到改观,但司法依旧可以有所作为。
  • 刑事诉讼中的“程序分流”
  • 随着刑事诉讼效率价值的凸现、刑罚目的的转换,程序分流在两大法系各主要国家得到了普遍确立,并有不同程度地发展。在我国,有关立法与实践同样体现了程序分流的内在精神。但相比之下,我国目前进行程序分流的机制还不够健全,具体制度亦不尽完备。对此,应当借鉴其他国家的有益经验,加以改革和完善。
  • 论我国民事再审制度的完善——兼谈申诉问题的理性解决
  • 民事诉讼是人们为理性地解决民事纠纷而创设的一种程序,民事纠纷、民事诉讼的个性要求为当事人提供正当法律程序保障。申诉是一种非程序化的纠纷解决方式,申诉问题的严重存在,是人治社会公民缺乏正当法律程序保障的生动写照。申诉问题的理性解决,有赖于我国民事再审制度的完善。
  • 再审程序若干概念辨析
  • 审判监督程序与再审程序的概念应区别开,再审程序才是诉讼法中规范的概念,应当摒弃审判监督程序的提法。从“诉”与“诉权”的角度,研析“申诉”、“申请再审”、与“再审之诉”的区别与关系,应当将不具有“诉”的性质的申诉从诉讼程序中取消,以再审之诉取代申请再审。我国立法关于申请再审的条件表述不严谨、不科学。应当借鉴国外的做法,规定具体的、可操作的提起再审之诉的条件。
  • 我国再审制度的渊源、弊端及完善建议
  • 探寻我国再审程序的制度渊源,有利于总结过去,展示未来。现行再审制度在再审程序的启动、时限、再审理由设置,以及再审管辖等诸多方面存在弊端,亟需改革。应该以总体建立有限再审的法律制度模式,以关注当事人申诉权为重点,并注意借鉴两大法系现行合理的相关制度,认真构建再审之诉。
  • 试论法律领域内规范层面和事实层面的逻辑—句法对应性
  • 从逻辑学和语言学角度分析,法律规范和法律事实、法律关系之间存在着某种对应关系。法律在规范层面呈现出“前件/后件”结构,在事实层面上呈现出“法律事实/法律关系”结构,在规范前件和法律事实之间,在规范后件和法律关系之间,分别存在着对应性关系;同时,在前件词项和法律事实构成要件之间,在后件词项和法律关系构成要素之间,都分别存在着对应关系;而且,就连前件、后件之间的和法律事实、法律关系之间的槽向的逻辑必然联系之间,也存在着对应关系。这种对应关系,取决于规范本身的设定性或规定性特质,规范具有设定性或规定性,法律才能同其它异质因素区别开来,才能够把现实生活中极可能是毫不相关的两个事实强制性地扭结在一起。
  • 政府信息公开研究
  • 信息公开在我国又可称为政府信息公开或政务公开,信息公开的目的在于保障公民的知情权。我国已经加入世贸组织,世贸组织关于我国政府保持透明度的要求,使保障公民知情权、实现政府信息资源共事等制度建设,成为我国立法的一项紧迫任务。
  • 三个虚构矛盾和一个事实矛盾——评凯尔森《布尔什维主义的政治理论》
  • 奥地利法学家汉斯·凯尔森创立了“纯粹法学”,他反对在法学研究中掺入任何价值标准和意识形态的因素,一贯倡导法学研究的纯粹性。在《布尔什维主义的政治理论》一书中,凯尔森认为布尔什维主义的政治理论中存在三对矛盾,因而得出布尔什维主义在实践上是极权主义的结论。但是事实上,凯尔森所谓的三对矛盾都是他主观臆造的产物。因此,凯尔森以主观判断得出的结论代替客观事实进行政治学研究,恰恰违背了他自己所提倡的方法论准则。
  • 不方便法院原则在中国的运用
  • 不方便法院原则是英美普通法拒绝管辖权的一项基本原则。根据我国的国情,我国现在不宣采用不方便法院原则,即使未来采用该原则,也只能作为例外原则而存在。
  • 试论中国古代史学与法学同源
  • 中国古代的文学与法学有着共同的根源,史官文化较早摆脱了巫术文化,在儒家经典的影响下建立了经史之学,并在此基础上发展出独立的史学与法学。
  • 比较与借鉴:在诠释与理论之间着力求索——马克昌教授《比较刑法原理》评介
  • 学术规范与交叉研究——《唐代经济民事法律述论》编后记
  • 小题必须大做 厚积方能薄发——评《刑罚消灭制度研究》
  • 《政法论坛:中国政法大学学报》封面

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