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文献检索:
  • 公民诉讼权:宪法与司法保障研究
  • 本文在对法治国家公民诉讼权宪法化和国际化考察的基础上,指出了公民诉讼权是公民的基本权利,是公民人权的重要内容,我国诉讼和司法制度之设计与改革应对公民诉讼权预以关注。文章对诉讼权的概念和内容进行了初步界定,并探讨了公民诉讼权宪法和司法保障的具体机制。
  • 中国法官职业化的必由之路-以法官选任制替代审判长选任制
  • 本文分析了审判长选任制在法律依据和实际操作方面存在的不足之处,主张以法官选任制取代审判长选任制,唯此,才能真正提高法官的职业化程度。
  • 论民众诉讼
  • 长期以来,我国行政诉讼领域存在着一种误区;认为只有自己的合法权益受到具体行政行为违法侵害的行政相对人才具有原告资格,这种观点的弊端在于忽略了公共利益的存在,关闭了对这些权利的救济之门,本文旨在通过对他国有关民众诉讼理论与实践的借鉴,针对我国行政诉讼的基本情况,提出应在我国建立民众诉讼,并严格受案标准,提高管辖级别,修改举证责任,设立物质奖励,以期进一步完善我国的行政诉讼制度。
  • 社会基准法与相对强制性规范--对第三法域的探索
  • 社会的发展出现了作为第三法域的中国领域,兼具私法和公法因素的社会法,基准法是社会法中特有的法律现象,它是根据社会法中各个部门法的特点,从宏观上调控具有强弱特点的社会关系,社会基准法体现的指导原则是“倾斜保护”。基准法为体现保护弱者的原则出现了一类特殊的法律规范-相对强制性规范,强制性规范中的禁止性规范与命令性规范溶合。
  • 析“花冈案件”的和解模式与对日民间索偿
  • 本文认为,花冈案件的“和解协议”不仅没有为中国劳工挽回尊严,而且相比较1990年中国劳工与麟岛公司所达成“联合发表”,“和解协议”对于争取维护自己合法权益的中国劳工来说标志着历史性地倒退,而且“和解协议”反映了对中国劳工的严重侮辱和二度侵权。
  • 被害人作为公诉案件诉讼当事人制度评析
  • 我国修改后的刑诉法将被害人作为诉讼当事人有一定的积极意义,介在实践中则弊大于利,因为被害人并非刑事案件的原告,同时又不享有上诉权;被害人的当事人角色不仅损害了证据来源的客观性、可靠性,也违背了证人不得旁听庭审的原则;另外,在控诉方中加入被害人后更加剧了控辨双方的不平等。国际上加强被害人的权利保护的措施也少有将被害人作为当事人对待的,因此,本文认为,在目前法律框架下关于被害人参诉要把握参与的量与质,并尽量减少其他诉讼证据对被害人作证的影响。
  • 侦查权探析
  • 刑事诉讼法对侦查进行的解释不够科学,强制措施应属侦查行为,预审是侦查活动中的最后证明过程,是侦查活动的组成部分,不能与侦查相提并论,法律规定的具体侦查行为还应包括询问被害人、电子监听、对质、辩认等活动,检察机关拥有侦查权导致权力配置违北刑事诉讼基本规律,人民法院的某些权力带有侦查性,与审判机关的诉讼地位不符。
  • 论不可罚的教唆行为
  • 在现行共犯理论中,教唆行为必受刑事处罚已在定论;而司法实践中,对于某些完全符合教唆行为的法律特征的行为予以刑事处罚又于理难容,基于现行共犯理论与冲突,文章提出了不可罚的教唆行为的新命题,并对不可罚的教唆行为的基本特征、立法依据及理论与实践价值作了必要的阐述。
  • 法庭调查与辩论:分与合之探究
  • 我国现行的庭审结构将庭审划分为“法庭调查”和“法庭辩论”两个阶段,本文对此提出了质疑,认为这种构造过于僵化,硬性地割裂了事实调查与事实问题,法律问题辩论的关联性,建议在日后的立法中予以调整。
  • 试析占有概念的性质及占有制度在我国物权立法中应有的地位
  • 本文对占有概念的性质进行了分析,认为占有是一个一词多义的概念,表达着占有、占有法律关系、占有权三个概念,论述了我国建立占有制度的必要性及其应有的地位。
  • 物权法应确立优先权制度--围绕合同法第286条之争议
  • 本文针对目前有较多争议的《合同法》第286条规定的建设工程承包人优先受偿权的定性问题,通过比较不同观点,提出三大绺,进而对该三大绺进行具体解析,澄清了优先权概念,通过比较优先权制度和法定抵押权制度,阐明了我国物权法应建立优先权制度,并对我国对优先权效力之限制提出了具体建议。
  • 论我国公司秘书制度的建构
  • 英美法国家的公司秘书是公司中的重要职位,英美法国家在法律和实践上已经建立起较为完备的公司秘书制度,本文论证了公司秘书制度所具有的效率和安全两大价值,并指出由其安全价值派生出的对公司经营管理人员的制约功能和对公司股东与交易相对人的保护功能在我国具有较强的现实意义,本文认为,我国当前实践中的公司秘书制度仍处于探索和尝试阶段,尚未充分发挥该制度应有的作用,因此,本文最后就如何借鉴国外的有关经验以构建我国公司秘书制度、完善公司治理结构提出了若干具体的建议。
  • 习惯和条约的国际造法功能比较
  • 国际习惯和国际条约是国际法的两项主要渊源,从而也是国际造法制的两种主要方式,历年来,国内外学者关于国际习惯的性质和构成要件,关于条约的缔结、保留、解释和效力等条约法原则、规则和制度问题的著述可谓层出不究,而关于习惯造法和条约造法各自的优、缺点、关于习惯和条约在国际法渊源中的相对地位以及在国际造法中的作用等问题的系统探讨并不多见,本文拟对这些问题作一些粗浅探讨。
  • 完善我国网上银行业务有关法制的思考
  • 网上银行业务在我国各商业银行已经展开,但是国内法律法规及金融规章并未对这一新业务进行系统规制,网上银行业务所涉法律问题甚为丰富而复杂,这源于该业务所具有的高技术性,无纸化、瞬时性等特点,网上银行业务有关的法律问题对传统的法制和理念也提出了挑战。
  • “软件著作权保护研讨会”综述
  • 对綦江彩虹桥垮塌案人身损害赔偿案中几个问题的法理评析
  • 文对綦江彩虹桥垮塌案人身损害赔偿中的“城乡有别”赔偿原则进行了评析,行为,民法通知119条规定有很大的局限性,事实上立法部门一直都在为弥补这一缺隐而努力,綦江彩虹桥桥赔偿案应属特殊修权损害赔偿,顺具体的赔偿计算上应选择对受害人最有利的法律规定研究赔偿数额,在同个事故死亡的受害人民赔偿数额上搞“城乡差别赔偿”是没有法律依据的,同时,对死亡儿童的赔偿减半的做法是违法的。
  • 该“会议纪要”是否具有可诉性--兼评最高人民法院对行政诉讼受案范围的解释
  • 本文通过对某法院判决撤销一个“协调会议纪要”的案例进行评析,对《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题解释》中有关行政诉讼受案范围的规定提出质疑,认为司法解释必须严格以“在审判过程中如何具体应用法律”为前提,而无权对法律规定本身的内涵和外延作限制或扩大的解释,在立法机关未对法律作出修改前,现行法律必须得到普遍的遵守和服从,这是法治原则最基本的要求。
  • 《法学》封面

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