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文献检索:
  • 独立董事制度:在中国现实下的再思考
  • 在上市公司中推行独立董事制度是中国证监会 2001年的重点工作之一。由于独立董事制度在我国刚刚起步,正处在尝试和摸索当中,有关法律制度尚未成型,实践操作也不规范。为此,本刊组织了一组笔谈文章,就我国独立董事制度构建中存在的一些问题进行探讨。
  • 独立董事与监事会的关系架构
  • 在上市公司中推行独立董事制度是中国证监会 2001年的重点工作之一。由于独立董事制度在我国刚刚起步,正处在尝试和摸索当中,有关法律制度尚未成型,实践操作也不规范。为此,本刊组织了一组笔谈文章,就我国独立董事制度构建中存在的一些问题进行探讨。
  • 我国应如何引入独立董事制度
  • 在上市公司中推行独立董事制度是中国证监会 2001年的重点工作之一。由于独立董事制度在我国刚刚起步,正处在尝试和摸索当中,有关法律制度尚未成型,实践操作也不规范。为此,本刊组织了一组笔谈文章,就我国独立董事制度构建中存在的一些问题进行探讨。
  • 外部董事机制的固有缺陷
  • 在上市公司中推行独立董事制度是中国证监会 2001年的重点工作之一。由于独立董事制度在我国刚刚起步,正处在尝试和摸索当中,有关法律制度尚未成型,实践操作也不规范。为此,本刊组织了一组笔谈文章,就我国独立董事制度构建中存在的一些问题进行探讨。
  • 从“红光事件”看信息虚假披露者对第三者的民事责任
  • 红光事件虽然已尘封数年,然而这冰山的一角所反映的问题仍然存在。那就是我国证券法实践中民事责任的淡化与缺位,这主要表现在:虚假信息披露民事责任性质界定的模糊性、因果关系的难确定性、举证责任硬化性及赔偿金额确定的困难性。法谚云:无救济即无权利、徒法不足自行。因此,怎样从理论上认识上述问题及如何从实践中通过民事救济的方式重塑或矫正我国证券市场中的信息体系是现行证券市场所面临的紧要课题。
  • 吴铁生诉上海德康拍卖公司、张棋拍卖纠纷案理论研讨会综述
  • 本市吴铁生诉上海康德公司、张棋拍卖纠纷一案,近日在理论界和实务界引起极大反响,其中既涉及拍卖规则问题,也涉及拍卖法的适用等问题。为此, 2001年 4月 26日,上海《法学》月刊社与上海市静安区人民法院联合召开了拍卖法律适用和理论研讨会,会议邀请了复旦大学法学院、华东政法学院、华东师范大学拍卖中心、上海市高级人民法院、上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院、上海市商会、上海市拍卖协会等单位的专家、学者共 20余人。会议主要就该案所涉及的法律适用、责任承担等理论问题展开了热烈地讨论。
  • 一桩房屋买卖纠纷引发的法理思考
  • 为规避国家法律、逃避税收假借赠与之名私下进行房屋交易的案件,在现实生活中具有一定代表性。笔者通过个案研究试想从法理角度探讨解决此类违规行为的有效途径,以达到堵住房产市场私下交易的暗流,规范房产交易市场的目的。
  • 实践性法律教学与法学教育改革
  • 我国现行的法学教育模式注重向学生传授必要的法学原理和基于现行规范的法律知识,忽视了对学生的实践能力和操作能力的培养,因而面临着越来越多的批评和责难。面对压力,国内部分法律院系开始引进美国的“实践性法律教育模式“,它包括“诊所式法律教育“和“模拟法庭训练“课程。这种法律教育模式在诸多方面根本有别于我国现行的法学教育模式,对我国的法学教育改革极具借鉴价值。
  • 程序瑕疵与程序公正──江苏省工商局处罚南京市煤气公司行政诉讼案评析
  • 程序瑕疵是在保证主要事实明确、实体基本公正基础上的次要性程序违反,不会根本影响程序公正与实体公正的实现,在法律后果上也不以无效或被撤销为必然。通过对一个程序争议的典型行政诉讼案例的分析,在论证程序正义的双重性价值的基础上,区别程序瑕疵和程序违法 (狭义 )的不同特征和法律后果,可使程序法在行政处罚中的适用更具可操作性和说服力。
  • 就业基因歧视与我国未来法制设计
  • 随着生物技术的进步尤其是基因技术的发展,携带某种可能致病的非正常基因的人,在未来的就业中可能受到歧视。为了避免就业基因歧视影响科技的发展和社会的稳定,专家们都在寻找对策,有一些国家和地区采取了相应的措施。我国作为一个拥有丰富基因资源的国家,难免会遇到这种问题。因此,有必要借鉴国外关于基因歧视方面的立法,设计我国的反就业基因歧视法制模式。
  • 行政行为无效问题研究
  • 行政行为的无效是一个具有特定内涵的范畴,其存在的理论依据是行政行为公定力的有限性,并以公民权利抵制行政权力为其价值归依。本文在探讨行政行为无效的原因及其后果的基础之上,对建立我国的行政行为无效制度提出了若干构想。
  • 司法改革中的律师回避问题
  • 最高人民法院关于律师回避的规定在权限来源、规范效力和内容设置上都存在不妥之处,并可能造成不良影响。本文在借鉴国内外相关做法的基础上,结合我国的司法改革进程,提出我国应当重点落实法官回避制度,同时适度强调律师回避的职业操守,达到防治法官腐败、实现司法公正的效果。
  • 接受法制宣传教育是否为公民的义务
  • 本文质疑了地方性法规关于“接受法制宣传教育是公民依法享有的权利和应履行的义务“的规定,指出该规定违宪,认为接受法制宣传教育能否成为义务应区别不同主体而定。
  • 所有权定义形式之比较──与梁慧星先生商榷
  • “所有“的真义就是“任意“,即可在占有、使用、收益、处分四项权能中任意选择使用一项或若干项。本文在此基础上就所有权诸基本问题作了全面的阐述,与梁慧星教授和其他一些学者进行了商榷。
  • 中国审前羁押的实证分析
  • 我国审前羁押的实证研究十分薄弱。笔者研究发现:当前审前羁押体制封闭,造成羁押率畸高;羁押替代适用少但滥用严重;超前羁押为害普遍。主要原因是侦查过分依赖口供;缺乏外部控束和救济机制。要改变羁押滥用的现状必须走权利化的开放路线,以刑侦体制合理改革和司法机关的结构性职权调整为基础,逐步改革口供规则,增加羁押替代措施,赋予看守所独立地位,构建对审前羁押的诉讼机制,并对超期羁押规定非法羁押的法律责任。
  • 论金融诈骗罪的非法占有目的
  • 非法占有目的是所有金融诈骗罪的必要要件,根据客观行为推定行为人具有非法占有目的易导致客观归罪,所以,认定行为人这一主观心态必须坚持主客观相一致的原则。
  • 中国目前应该确立沉默权制度──《中国尚不具备确立沉默权的社会条件》质疑
  • 本文对《中国尚不具备确立沉默权的社会条件》一文提出异议。认为该文关于沉默权的价值取向持双重标准,对社会条件的分析持保守态度,拒绝沉默权的理由缺乏说服力。关于世界潮流的判断,沉默权利弊的探讨,以及关于人权的国际保护问题等看法均存在认识上和逻辑上的缺陷。笔者认为中国目前应该确立沉默权制度,为实现无罪推定原则并与国际接轨创造条件。
  • 从Non-regulation走向Regulation──网络时代如何保障言论自由
  • 由于网络传播的迅速发展和新技术的普遍应用,传统的言论自由理想在现实中正受到越来越多的挑战。本文认为,报刊、广播和电视等传统媒体,过去的十年中从严格管制的状态走向减少、放宽和解除管制 (from regulation to de- regulation);而网络媒体的法律与规范的环境的发展趋势恰恰与此相反。正在从无管制的状态日益走向增加管制 (from non- regulation to regulation)。本文在分析三个主要矛盾的基础上进而提出的推动实践的三个思路: 1.自律先行、法律慎行。 2.在推动技术进步的同时,鼓励开发和发展相应的“过滤技术“,但决不能因噎废食,阻挠信息新技术的开发和应用。 3.网络传播带来的文化冲突将长期存在,在加紧研究“国际标准“的同时应承认各种价值观的差异与文化的多样,完全以西方的标准为标准最终会落入“网络帝国主义“的圈套。
  • 保证期间再探讨
  • 保证期间是保证人能够容忍债权人不积极行使权利的最长期间。其性质为一特殊的权利行使期间,既非时效期间,也非除斥期间。担保法中“中断“之规定,为法律准用规则,不能由此得出保证期为时效期间的结论。债权人对保证人的债权应受保证期间限制,不能受时效期间限制,两者有不相容性。保证期内,债权人向承担连带责任的保证人行使权利的,保证期间中断。
  • 约稿启事
  • 近年,《法学》编辑部收到不少新生代作者的稿件,来稿质量不错,其中不少对当前学术名人的观点提出了挑战,这显示了后生可畏的蓬勃气象;同时也给我们编辑以启迪──为何不辟出个“挑战权威“或“与名人商榷“的园地。经策划,我刊于本期推出“质疑名家“的新栏目。  所谓名家,指在某领域具有显著造诣的古今中外学术名人。名家的地位是由其学术成就而决定的,学术名家一旦被学界认可,便形成了学术权威,包括其观点、论著。此处所谓名家可能为一人,亦可能为一群体,因而,权威也可能表现为通说。应看到,由于学术的发展总体上由名人或权威所左右,故而有可能为人们所盲目推崇。这样的风气令人担忧,如不及时纠正将危及法学事业的创新与进步。  学术上的权威是重要的。但是,在学术上还应该有一些怀疑精神,这种精神是独立思考得以形成并推动学术进步的重要动力。从根本上说,质疑名家就是要否定任何学术上的“绝对“与“终极“,倡导怀疑与创新,其宗旨是促进法学的繁盛。  必须强调的是,虽然学术质疑是高度个性的“挑战“,但学术事业是社会的,因此除了个人的努力参与之外,还须相应的制度,因为,质疑离不开标准,“挑战“也应遵守规则。也许哈贝马斯在解决文化难题时提出的“交往理性“,...
  • 《法学》封面

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