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文献检索:
  • 西方法学观在近代中国的传播
  • 中国近代法学,并不是国人在继承中国古代法学(律学)之基础上诞生的,而是通过移植西方法学发展的经验和成果而建立起来的。在这一过程中,西方法学观在近代中国的传播有着特别巨大的启蒙意义。本文分为五个部分,对近代西方法学观的内涵,西方法学观在近代中国的传播以及其载体,传播的主要内容、特点以及在此过程中的争论,传播的历史意义等作了比较详细的论述,并就西方法学观在近代中国传播的若干规律作了分析。
  • 论思想自由的基本理念
  • 思想自由,通常也称为思想自由权,是指蕴藏于个人内心的意见、信念、见解、要求等,不受外界干涉,从而得以进行理性判断的自由。思想自由包括信仰、观点、理论等的自由,它是一种内心活动的自由,是一种理性的解放,具有独立的地位。它的性质体现为是一项背景性权利和基本人权,它有着独立性、绝对性、理性和可侵犯性等特点;体现人的尊严、寻求证验真理、启迪国民智力、促进科技进步、建设民主政治是它的功能;而物质基础的支撑、理性思维的塑造、容忍精神的保障和交流途径的畅通将保证思想自由的充分实现。
  • 论行政合理性原则的适用
  • 行政合理性原则不应只停留在行政法学理论上的研究,而需要对其适用问题加以关注以使其能够获得实践的活力,并在实践中得到检验与推动。对行政合理性原则的适用范围应当从多角度加以分析,我国《行政诉讼法》所确立的合法性审查原则并不排斥行政合理性原则在行政诉讼中的适度适用,并不构成法律和实践运作的冲突。借鉴国外司法审查经验,适应现代法治文明理念的提升要求,应当在我国确立行政合理性原则作为法律原则在行政法包括行政诉讼法渊源中的地位,以推动行政裁量及相关司法裁量不断走向合理,并能够不断丰富行政合理性原则内容本身。在适用性质上,行政合理性原则不仅是狭义上的对行政行为方式、手段、结果以及程序的裁量行为之控制规则,也是对行政法律适用之法律解释规则。
  • 高校学生管理纠纷与司法介入之范围
  • 本文立足于国内近年行政诉讼实践的经验,在对内外部行政行为划分的标准进行反思的基础上,对司法介入高校学生管理纠纷范围划分的标准进行了重新厘定,最后,对司法介入主要具体事项的范围作出了类型化分析。
  • 保释解读与我国取保候审制度改革
  • 保释制度在保障公民人身权利、降低羁押率、节约司法资源和实现刑事司法的社会效益方面发挥了重要作用。分析其与取保候审的本质差异,从宏观和微观两个层次提出改革取保候审的建议,以适应刑事司法民主化、科学化和人道化的改革、发展趋势。
  • 违约责任条款地位论
  • 合同效力不复存在,能否继续运用原合同中的违约责任条款,涉及对违约责任条款地位的认定,即违约责任条款是否有相应的独立性?合理的处理方式应视各种具体情况而定,对合同因无效而被否认效力的,违约责任条款应随之失效;对合同因解除而终止效力的,应可保持违约责任条款的效力继续适用。至于法律适用依据,目前应是我国《合同法》第98条规定,而非第57条。对第57条规定有修改的必要。
  • 大型零售商滥用交易中优势地位行为的法律规制
  • 作为滥用交易中优势的行为之一,大型零售商向其供应商收取进场费等费用的行为,既限制了其他经营者竞争行为,同时也是对消费者权益的侵害,对公平交易的市场原则和有效竞争的危害是显而易见的。因此,应受到反垄断法的规制。
  • 论我国环保法律制度框架的重构
  • 市场化条件下的环境保护法律制度的基本结构调整及其发展完善应主要体现在以下五个方面:继续坚持并及时改进行政命令一控制制度;发展和完善以政府投入为主导、多种经济成分共存的社会化环境产业制度;形成和完善以运用各种经济手段为主要表现形式的经济激励与约束制度;引导和促进形成以自愿协议为代表的自愿参与实施制度;加强和完善以信息公开和公众参与为基础的社会监督制度。
  • 《联合国国际货物销售合同公约》免责规定之研究
  • CISG第79条是为应对缔约后情事发生意外变动而设立的免责规定,但它没有采用各国国内法中既存的相应术语,而使用了一套独特的术语,由此引发出一个颇具争议的问题:发生艰难情事能否适用该条免责?本文在分析两组应对情事意外变动的概念、第79条具体规定后,将第79条与《国际商事合同通则》中的不可抗力规则进行比较,最后得出结论:第79条之规定大体上相当于大陆法系的不可抗力规则,但又不完全等同于后者,它基本不包括大陆法上“情事变更规则”的内容。除极个别情况外,发生艰难情事很难援引79条免责。
  • 贪污罪对象认定中的争议问题研究
  • 债权可以成为贪污罪的对象。贪污犯罪所及数额可以作为定罪量刑的依据。贪污债权既遂标准应采“控制说”。国家工作人员利用职务便利,借企业改制之机隐匿国有资产,待企业改制完成后归改制企业所有的,可以被其隐匿的财产或被其实际转移的财产数额认定犯罪数额。国有单位的使用权房可以成为贪污罪的对象。
  • “绿色”物权的法定化——物权立法的“绿色”理性选择
  • 当前,中国正在制定物权法与民法典。如何将自然资源物权化是其中的热点之一。本刊约请一批中青年学者就此进行讨论,认为物权立法应该立足于自然资源的生态属性和经济属性,进行准物权的制度设计,并围绕着林业权、水权、狩猎权、渔业权诸类准物权的立法构建展开论述,以期能促进相关立法的进一步细化。欢迎有识者藉此展开更深入的研究。
  • 林业权之物权法体系构造
  • 时至今日,物权立法之所以甚为紧迫,不仅在于物权法本身厘定财物归属之功能,还在于从原来纯粹政治意义上的所有权制度到现代法律意义上物权制度的转变本身,寄托着人们强烈的法治秩序建构之理想。这种理想要求将物权的私法属性得以较为彻底的彰显,尽可能排除公法的侵入。另一方面,环境保护时代对于物权从取得到行使的限定,
  • 论水权物权立法的基本思路
  • 中国物权法的编纂引发了学界不同层次的争论,其中包括水权制度在物权法上的构建问题。不少学者主张将水权纳入用益物权的体系,笔者对此有不同看法。本文以水资源价值的多层次性为中心探讨水权物权立法的基本思路,希冀能为我国的物权立法提供资料上的参考。
  • 狩猎权的私法视角界定
  • 狩猎行为,意指追逐、杀死、占有野生动物。在纯粹的民法意义上,狩猎行为是典型的先占行为。先占在本质上是按照“先来后到”的原则调节在需求无限大和财富有限的前提下资源配置问题的标准之一。具体而言,通过先占确立财产权利的归属具有以下优势:首先,先占原则仅靠时间先后这个单一维度就能确立财产权利,在适用时十分简单。
  • 物权法中渔业权之特质
  • 改革开放以来,我国的渔业发展取得了巨大的成就。但由于我国没有渔业权制度,对渔业资源的开发利用主要依靠行政管理来实现,尽管有关部门加强管理,但效果不彰显。究其原因,渔业资源作为一种再生性资源,有其自身的发展规律。只要对其开发利用不超过忍受限度,就能够可持续地加以利用。单纯的行政管理恰恰忽视了这些规律。
  • 加强党对立法工作的领导——“学习十六届四中全会精神座谈会”观点综述
  • 为了贯彻落实党的十六届四中全会精神,在日前召开的“学习十六届四中全会精神座谈会”上,来自华东政法学院、上海市社科院法学所、复旦大学法学院等单位的专家、学者围绕如何提高执政能力、加强党对立法的领导、规范党领导立法的程序等重大理论和实践问题,进行了广泛而深入的研讨交流。本刊撷英于此,以期能引导读者全面深入领会党的十六届四中全会精神.推动我国法治建设的新里程.从而不断开创法治社会发展的新局面。
  • 最高法院规制经济的功能——再评“中福实业公司担保案”
  • “中福实业公司担保案”表明最高法院已经具有并日益增强了其规制经济的功能,即最高法院的行为并不仅仅局限于民商经济案件个案纠纷的解决,更具有形成新的经济规则的意义。但是最高法院没有清醒的意识到这一点,在规制经济的过程中,没有协调好与立法权和行政监管权的关系;而且,由于其行为具有溯及既往的效力,也很难为市场提供稳定的预期。因此,有必要建立一个自我约束的最高法院运作机制。
  • 临床应急用血纠纷案件的法律探讨
  • 医疗机构在紧急状态下,对患者亲友要求互助献血的合理请求应当予以理解和支持,并应尽力采取有效措施保证当时用血安全。临床应急用血不能机械地按照采血、供血的“三项统一”原则而造成对患者生命权的侵害。本文以《献血法》及《医疗机构临床用血管理办法》为依据,对两起案例引出的争议进行法理探讨。
  • 2004年《法学》总目录
  • 《法学》封面

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