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文献检索:
  • 社会学法理学
  • (一)社会学法学家所关注的是法律运作(即法律秩序的运作、指导审判之权威性原则体的运作,以及司法过程和行政过程的运作),而非权威性律令的抽象内容。分析法学家在律令要素(亦即指导审判之权威性原则体中的律令要素)的意义上使用“法律”这个术语,历史法学家在所有社会控制的意义
  • 试析法律职业共同体与法律人才培养共同体之间的互动
  • 法律职业的产生与形成始终与法学教育有着不解之缘。为解决多年来形成的将法律人才培养体制分解为位于不同阶段相互缺乏必要联系的结构失范问题,我们必须通过系统的方法,从法律人才培养的全过程出发、从法学教育的双重属性出发,尽快重构法律人才的宏观培养体制,使目前相互分离的法律学科教育制度、法律职业教育制度、司法考试制度、法律职业技能训练制度和终身化的继续教育制度整合构建成一个完整的法律人才培养共同体,进而形成法律职业共同体与法律人才培养共同体之间的良性互动。
  • 伊拉克战争的国际法思考
  • 本文从国际法角度分析伊拉克战争的法律依据及其引起的法律后果,探讨国际法在这场战争中面临的挑战。作者认为:美英对伊动武没有合法的依据,它引起相应的国际法律责任;不能因为这场战争而否认禁止使用武力原则的作用,而是应进一步加强该原则的实施。
  • 论中国特色社会主义法律体系的科学建构
  • 本文针对我国法律体系即是部门法体系的观点进行了评析,认为无论是在划分的标准、目的、原则上,还是在内容上都存在着根本性缺陷;提出了建构社会主义法律体系的原则,即权利的神圣性与权力制衡的对抗性辩证统一原则、公平与效:益辩证统一原则和自由与秩序辩证统一原则,进而提出了以利益为标准将我国社会主义法律体系划分为在宪法统领之下的国家法、社会法、家庭法和自治法四大部类的新观点。
  • 从威权型法到自由民主型法——法治发展的全球趋势
  • 法治社会的生成是一个不断削弱政治专权、捍卫个体尊严的过程。威权型法作为政治权力的孳息物,具有人格贬损、话语霸权、政法合一、严刑峻法等特征,从而使人不成其为人,使法不成其为法。从威权型法转向自由民主型法是全球化时代的法治发展趋势。自由民主型法的价值取向是权利至上;制度支撑是宪政体制,具体内容包括人民主权、权力分割、违宪审查、司法独立和政党守法等内容。
  • 宪法哲学:自由的哲学
  • 宪法哲学是以人为起点并以人为归宿的哲学。一切与人有关的哲学,都与人的自由有关,因而,都可以说是自由的哲学。早期的自由哲学是借助于宪法来谋求其目的的;而现代的宪法哲学,又往往借助于自由哲学来建构其自身。人的自由状况取决于人的生活方式。普遍的自由只能是一种低度标准的自由,低度自由的标准同时也就是有限政府的标准。
  • 英美国家的宪政传统及其程序观念
  • 英美的程序观念来自其深厚的宪政传统,这一观念是由多个英文词汇表达的,不仅包括已知的步骤以及规则的含义,而且具有多元主体互动的意味。作为一个整体,法律程序指代的是英美的司法、立法和行政等公共决策活动的一般模式,其存在及其功能同英美国家采用的分权与制衡体制是分不开的,是其宪政体制的产物和重要组成部分。
  • 论对行政裁量目的不适当的审查
  • 本文将首先分析和比较不适当目与其相近或相关的其它概念,如不相关考虑、恶意和动机,进而阐释什么是目的不适当。然后,探讨如何:基发现目的不适当,如何去判断其对行政裁量决定效力的影响问题。鉴于双重或多重目的是实践中常见的、也是比较复杂的问题,本文将专门讨论可供法院选择使用的各种审查技术和标准。
  • 我国应实行实质商法主义的民商分立——兼论我国的商事立法模式
  • 我国法学界对于如何处理民法与商法的关系、如何处理或建构我国商事立法模式存在着较大的争议和分歧。论文通过对四种不同形态的商事立法模式的阐释,对我国商事立法模式抉择的争议进行了评析,主张我国应实行以《商法通则》为统率的实质商法主义的民商分立。
  • 公司治理中的“多数派暴政”问题
  • 团体内的多数原则内生着“多数派暴政”问题,这直接威胁着基本人权和多数统治本身。作为团体的公司亦概莫能外,克服公司中的“多数派暴政”问题,必须立足于公司自治,借助合同法理通过确立控制股东对少数股东的信义义务,赋予少数股东评价补救权等对应性权利,建立“有限多数原则”。
  • 民法典的形式理性
  • 形式理性是大陆法系发达国家民法学者普遍关注的重要理论问题。它是强调法律稳定性和可预见性的结果,也是使民法典适应未来社会发展的关键所在,形式理性作为一种科学的方法论对民法典内容与结构的设置具有决定意义。
  • 公司资本信用悖论
  • 公司信用是无法依赖立法者安排与创设的。欲构筑公司信用的参与人,有内在动因经由公司法之内或之外的规则安排,展示自己的信用。而试图探询交易对方信用的参与人,有内在渴求在公司法制度之内或之外,达致自己的目标。立法者的使命就是创设一个空间,给前者一个自由安排或彰显自己信用的选择权,给后者一个多渠道获取信息的管道。
  • 论国际债券的自体法
  • 国际债券的发行主体多种多样,发售过程也比较复杂,而且其交易往往涉及诸多涉外因素,因此,从国际私法的角度研究国际债券的法律选择及适用具有理论和实践双重意义。本文从国际债券的定义切入,剖析国际债券在实务中法律选择的自由和效力,并通过考察国际债券中各参与者之间的特殊法律关系,探讨了国际债券自体法的一般适用及其在消极担保、信托契约以及时效等特殊问题上的适用。
  • 国际私法的统一化刍议
  • 随着科学技术的发展以及全球化的影响,国际私法呈现出统一化的趋势。国际私法的统一不仅包括冲突规范的统一,还包括各国实体民法的统一。国际私法的统一化给国际私法带来了巨大的挑战。我国国际私法的立法必须在立足我国特殊情况的前提下借鉴国际社会的普遍实践。
  • 刑事政策的价值目标——刑事政策的理性思辨之一
  • 刑事政策决策者总是孜孜不倦地追求刑事政策的价值目标,也即刑事政策的终极目标,并以此为导向,指引刑事政策的进路和可持续发展,构建刑事政策体系。刑事政策的价值是刑事政策的客体对于刑事政策主体的意义和效用,包括刑事政策价值主体、刑事政策价值客体、刑事政策价值目标三个要素。刑事政策选择实质上是一种价值选择。刑事政策价值目标即自由、秩序、正义、效益,以及它们之间的互动关系。
  • 《犯罪形态研究系列丛书》编委会正式成立
  • 主犯若干问题的探讨
  • 主犯是共同犯罪中人身危险性最大的共同犯罪人,历来是我国刑法打击的重点。我国目前并没有专门针对刑法总则共同犯罪条文在适用上予以解释的法律文件,但是,尚有针对刑法分则具体犯罪关于共同犯罪的相关解释中涉及主犯认定的内容,但这是否能够视为直接针对共同犯罪具体条文适用的一般性规定,还有疑问。本文就主犯的若干问题进行了探讨,以期对主犯的认识能够进一步深入。
  • 论一事不再理原则
  • 一事不再理原则是现代刑事诉讼的一项基本原则,在许多国家的司法体系中确立。本文对一事不再理原则的含义及历史发展进行了简析,分析了该原则存在的理念基础,并提出了我国一事不再理原则的效力范围的构想和适用这一原则的例外,确保被告人的权利不受侵犯。
  • 比较法制史:中国法律史学研究的新视角
  • “比较法制史”无论是作为一种学科分类,还是一种重要的方法论,长久以来一直引起人们的关注。早期的法制史学者不仅在中国法制史教学与科研中运用比较法制史的方法,还在《比较法制史》的教材编写上作了有益的尝试。在新中国的法制史学科发展历程中,学者们也很重视比较法制史。21世纪中国法律史学的发展应着眼于全球化,及时转换研究视角,尽快构建比较法制史的理论体系,发挥其在中国法律史教学与研究中的积极作用,以提高法律教育的质量。
  • 构建程序化的取保候审制度——兼论英国保释制度对我国的借鉴意义
  • 取保候审的适用在司法实践中出现了许多问题,致使超期羁押、变相羁押已经成为目前刑事诉讼的最突出问题。文中对我国取保候审制度的基础进行了反思,认为应当将取保候审确认为犯罪嫌疑人、被告人的一项权利,并借鉴英国的保释实践,提出了构建程序化的取保候审制度的设想。
  • 清朝文官考绩制度及其实施状况
  • 考绩是清朝对文官的定期监督制度。清朝考绩制度源于明制而又有变化,其定制时间是雍正元年。考绩有明确的方式和程序,在程序中对“注考”的要求最为严格。清朝考绩以“四格”评等第,以“六法”论处分。考绩评等中以京察一等、大计卓异为朝廷关注之焦点。清朝考绩的实施状况,自顺治至嘉道时期较之咸、同以降要好得多。如果宏观地考察,考绩制度终清之世未曾间断,而且在较长时间内能较好地正常实施,对于整肃吏治起到了不可忽视的作用。其所以如此,主要原因是历朝君主极为重视和考绩立法较为完善。然而在封建官僚政治体制下,清朝考绩在实施中不可避免地会出现诸多问题,最突出的表现一是举劾夫衡,二是迎承为尚。
  • 邓正来先生话中国法学的重建
  • 以学术自由人著称的著名学者邓正来先生于2003年6月接受吉林大学的聘任。正式加盟吉林大学,成为吉林大学法学院教授。在邓正来先生发表就职演说后,本刊记者臧彦就中国法学的重建、施教工作计划等问题采访了邓正来先生,以下是访谈录。
  • 鼓励百家思潮
  • “探究法律精义,鼓励百家思潮,推动法治进程,支持社会发展”:从2001年第1期起,这四句“箴言”作为办刊宗旨被印刷在《法制与社会发展》杂志封底上,其方位是左上角——醒目而富有装饰性,其字体是幼圆体——端庄内敛而不失洒脱自如。
  • 《法制与社会发展》封面

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