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文献检索:
  • 技术推进与诉讼观念变革——写在《刑事诉讼法》修改之前
  • 作为诉讼制度的对应物,诉讼观念是潜藏于一个特定文化体内,对生活于其中的个体的行为起到潜在的和实际的引导作用的力量。制度先行,并以此带动观念变革在我国特定文化条件下不仅是必然的,同时也是可行的。刑事诉讼制度的改革在我国宜采用技术推进的方式进行,以实现刑事诉讼程序的精密化为基本目标。
  • 刑法中行为理论探微
  • 作为刑法基础概念的行为,应当具备危害法益的客观实害性、外在举止性、主观可控性、刑法符合性特征。刑法中的行为概念应具有相应的理论与实践机能。对行为概念的正确理解,无论对刑事立法,还是对刑事司法都具重要意义。通过对大陆法系各种行为理论以及我国刑法中的行为理论进行比较与反思,刑法中的行为应是行为人所能控制的直接侵害或现实威胁刑法所保护的权益,并可受到刑罚处罚危害社会的身体动静。刑法行为理论的基本价值理念应当是集体人权和个体人权的平衡兼顾。
  • 全法中国法律与经济协会简介
  • “全法中国法律与经济协会”成立于1998年6月,系在法国(或曾留学法国)的中国法律、经济和其他相关领域的理论和实务工作者的学术性组织。在法国巴黎正式注册。促进和增强全法中国法律与经济工作者之间及他们与国内同行之间的学术交流与合作,支持和鼓励会员以多种形式为中国建设服务;
  • 正犯体系与正犯概念研究
  • 正犯一词,本系我国古代之法律用语,指的是触犯正条的犯罪人。这里的正条,即刑法中罪刑式条文。此后,日本人将德语中Taeterschaft一词译为正犯。我国清末颁布的《大清新刑律》将具有资产阶级刑法意义的正犯一词引入国内,这之后的《暂行新刑律》、两部《中华民国刑法》都沿用正犯概念。新中国成立后,虽然两部刑法典不再使用正犯一词,
  • 论间接故意犯罪的中止
  • 为了从理论上更好地探讨间接故意犯罪是否存在未完成形态,首先让我们从一个案例入手。
  • 中国内地与澳门刑罚制度若干问题比较研究
  • 澳门回归后,根据澳门基本法所确立的“一国两制”的方针政策,澳门法律一方面成为中国法律的组成部分,具有依附于国家主权的从属性;另一方面却又同中国内地法律分而治之,表现出高度的独立性。刑事法律领域同样如此。正是基于澳门刑法的这种双重性质,全面、深入地对中国内地刑法与澳门刑法进行比较研究,不仅有助于加强两地学者的学术交流和沟通,
  • 盗窃科研葡萄、豆角案定性探究
  • 盗窃罪的成立,应以行为人明知所窃取的财物具有相当的价值为必要。计算盗窃数额,要注意分析所窃取的葡萄、豆角与科研目标的关系;只能计算所窃取的葡萄、豆角本身的数额,而不能包括投入科研的成本、科研的整体价值和可期待价值以及盗窃行为造成的损失。盗窃行为转化为破坏生产经营罪,应以行为人具有破坏生产经营罪的故意且确实破坏了生产经营为条件。
  • 发票犯罪处罚空隙探究
  • 刑法根据发票犯罪的行为手段和行为对象规定了一系列的罪名,但行为手段和行为对象不是一一对应的关系。有的是立法者有意而为之,有的则是立法的疏漏,因而导致刑罚处罚的空隙。
  • 侵犯商业秘密罪若干问题三人谈
  • 赵宁:王教授、李检,从近期一些报刊、资料,我发现近年来商业秘密犯罪案件有明显的上升趋势,而对于侵犯商业秘密罪案件的处理方式,也已引起了司法界和理论界的关注。
  • 亲告犯的谦抑价值之解读——兼论“亲告罪”范围的扩大
  • 亲告罪是以告诉权主体的告诉为追诉条件的犯罪,亲告犯主要侵犯公民个人的轻微法益。亲告罪的设立具有谦抑价值,主要表现为刑法的经济性、刑法的相对性、刑法的有限性、刑法的最后手段性四个方面的价值观念。基于刑法的谦抑性,应较为理性地看待我国刑事立法中亲告罪的设立。考虑到本国国情和刑事立法基本指导思想,对亲告范围可适度扩大。
  • 多次挪用公款的数额计算
  • 挪用公款数额大小,对于定罪量刑具有重要意义。由于刑法第384条和相关司法解释对三种不同用途的挪用公款行为规定了不同的定罪标准,使得如何计算多次挪用公款的数额成为挪用公款罪司法实践中颇有争议的问题。笔者认为,在多次挪用公款的案件中,应当以行为人实际占用的公款总数额作为其挪用公款的数额,行为人多次挪用的事实可以作为从重的量刑情节考虑。
  • 减刑假释权归属问题研究
  • 减刑假释权归属问题的争论由来已久。将其划归刑罚执行机关行使,能更好体现管人与管事相结合,效果与效率相一致的事权原则。为防止审判权退出后减刑假释权被滥用,应当通过完善内部管理制度,强化检察监督和社会监督的方式来弥补。
  • 监听性质辨析
  • 辨明监听的性质才能给监听以准确的法律定位。监听严重侵犯公民的基本权益,是一种强制处分,而监听本身又有许多独特的特点,因此不能把它混同于搜查扣押等强制措施。监听是技术侦查手段的一种,已为一种约定俗成的用法,不宜随意改变,否则只能引起使用上的混乱。
  • 证人作证:保护比补偿更重要
  • 证人作证“难”的问题是司法改革中遇到的难点问题之一,能否保证证人安全顺利的参与庭审是诉讼直接言词原则能否得到落实的关键。学术界目前将解决证人出庭问题的关键放在了证人补偿与惩戒方面,对证人保护却未提到应有的重视地位。笔者通过对现实中存在的证人恐吓现象和证人心理的分析,指出“安全”是人性的首要需求,因此,应当采用适当的措施,充分保障证人的安全,确实为证人作证创造良好的外部条件。
  • 未成年人犯罪案件和解不诉探讨
  • 未成年人犯罪逐年增加和犯罪低龄化问题是当前危害社会治安的一个突出问题,预防和减少未成年人犯罪已引起各国的重视。如何针对未成年人心理生理及思维阅历等特点,采取有别于成年人犯罪案件的处理方式,实现预防和减少未成年人犯罪案件的目的,已成为各国法律理论与实践部门广泛研究的课题。近年来,在针对未成年人犯罪案件处理上,许多国家在司法制度上,
  • 谈刑事案件简易程序审理的改革
  • 我国的审判方式改革已进行了十余年,取得了很大的成就。然而,回顾这段改革历程,我们也发现许多改革举措缺乏整体性与前瞻性,相互之间缺乏有效的沟通和衔接,甚至有些缺乏合法性的前提。本文认为审判方式的改革须以合法性为前提并贯彻“以人为本”的司法理念。文章对适用刑事简易程序审理刑事案件的改革重新审视,认为就目前而言,我国的刑事简易程序有两种:一种是刑事诉讼法所规定的简易程序,另一种是审理“被告人认罪案件”所适用的简化了的普通程序。文章对这两种程序进行了评价,认为只有配套改革方能达到理想效果。同时又认为,人民法院适用简易程序应同样严守中立的原则并赋予当事人程序选择权。文章旨在为进一步完善简易程序作初步的探讨,同时对时下所热烈讨论的“辩诉交易”制度进行了评说,认为美式的辩诉交易制度不适合我国的法制环境,不应简单地模仿。
  • 原公诉人可以出席二审法庭之探析——兼论检察机关在二审庭审中的职责与职能
  • 本文认为,法律关于刑事二审程序中检察机关出庭主体的规定是不妥的,不应绝对排除原公诉机关之公诉人出席二审法庭的可能。首先,从域外的有关规定来看,尽管也规定一般由二审法院检察署之检察官出席二审法庭,但不排除原检察官出席二审法庭的可能。其次,在诉讼主体上,原公诉机关才是具体案件的诉讼主体,其上级机关出席二审法庭乃适用“检察一体”原则的结果,原公诉机关是本应该出席二审法庭的。第三,从检察机关在二审庭审中的职能来看,它不仅具有法律监督职能,而且其主要职能乃是诉讼职能,不能以法律监督为由否定原公诉人出席二审法庭的可能性,而法律监督职能由于是庭后进行,是可以委托的。此外,本文还分析了我国的主要立法理由,认为都不是排除原公诉机关之公诉人出席二审法庭的充分理由。最后,文章对如何确定二审中检察机关的出庭主体,以及上诉的流转程序等提出了立法建议。
  • 存疑案件刑事赔偿释论
  • 本文从理论与实践相结合的角度,对我国检察机关审查办理存疑刑事赔偿案件存在的问题,以及解决实际工作存在问题的对策性措施进行阐述。认为真正意义的存疑案件是应当给予刑事赔偿的,但鉴于审查起诉环节存在把一些不属于存疑的案件最终以存疑形式终结追诉,故办理存疑刑事赔偿案件应当根据原案件的证据情况,区分不同情形决定是否存在《国家赔偿法》规定的应子赔偿的情况,并具体提出应该给予赔偿和不应给予赔偿的条件。
  • 山东省金融犯罪问题调研
  • 经济领域的多发性犯罪,本文通过对山东省金融犯罪问题的调研,对山东省金融犯罪的态势和公安机关办理金融犯罪案件中的追缴涉案财物、非法占有目的、金融诈骗罪的既遂与未遂等疑难问题进行了详细分析。
  • 新科学证据带来的挑战——评估专家证言的司法责任
  • 前言 一直以来,司法系统充斥着解决日益复杂且带有技术性的事实问题的专家证言,有关专家证言可采性的规制主体和考察因素问题的诸多规则,已经引发了诸多的争议和广泛的分歧。理论上,专家证言阐述案件事实并帮助陪审团评估那些超出其知识和经验的证据。然而,陪审团经常缺乏任何可靠或一致的基础来评估专家证人证言的可信度。
  • 英国相似事实证据规则简介
  • 作为一个能给事实裁判者带来一种不公正倾向性的特殊证据,相似事实证据的采纳和发展完善,在英国的司法实践中径历了一个不断成熟的过程。并且对我国证据立法有着很强的借鉴意义。
  • 《中国刑事法杂志》封面

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