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文献检索:
  • 欧盟保险市场一体化的法律问题
  • 为实现建立单一保险市场的目的,欧共体理事会分阶段地分别在非寿险和寿险业务方面发布了一系列不同的指令。指令不仅涉及保险公司授权条件和保险业务条件的协调,而且涉及分支机构的设立、跨境服务的通知程序、信息的强制提供、保险合同的法律适用等与设立权利和提供服务自由有关的规定,以及总机构位于共同体外的保险公司的代表处和分支机构等。相互承认原则、母国控制原则、最低限度的协调原则是欧盟保险市场一体化的主要法律原则。在保险服务贸易自由化方面,欧盟采纳的是共同市场的方法。就保险服务指令的未来发展而言,可以说,法典化是其必然趋势。
  • 美国劳资争议处理制度及其借鉴
  • 美国的劳资争议处理制度,主要包括不满申诉制度和集体谈判制度,它适用于不同性质的劳资争议。其基本特点是依纠纷性质不同建立不同的处理制度、突出劳资双方的协调一致性、维持劳资双方的力量均衡性和确定集体谈判的突出法律地位。这些对完善我国的劳动争议处理制度有十分重要的借鉴意义。
  • 国际法的危机
  • 伊拉克战争后国际法律秩序将如何发展?本文在依次对经济全球化、国际无政府状态、伊拉克战争、联合国等问题予以分析后,指出:在经过上100年以来国际关系的许多重大转折之后,世界进入了21世纪。一方面,随着国家问的互赖性增强,“人类共同利益与价值”日益突出,从而加深了国际社会的凝聚力;另一方面,由于国际无政府状态的加剧,国际社会仍然动荡不安,从战争废墟上建立起来的联合国已无力制止战争,国际秩序处于风雨飘摇之中。文章在国际关系、国际法律秩序等方面,提出了若干独到的思路和见解。
  • 伊拉克战争的非法性
  • 伊拉克战争已经结束了,但国际社会对这场战争的合法性问题,有着不同的看法。本文仅从国际法的角度,对伊拉克战争是否合法的问题进行分析,以说明这场战争的非法性。
  • “武力攻击”的法律定性
  • “武力攻击”是已发生的或迫近的武力攻击,其定性是以对使用武力、侵略和干涉的法律禁止为参照的。“武力攻击”是最严重的非法使用武力形式,是武装的侵略或武装的干涉。一国对另一国的反政府武装或以他国为目标的恐怖主义组织只有在各个方面行使了实际控制或实际卷入他们的活动,这类非国家行为者的最严重武力行为才能在法律上归于干涉或支持国家或一国事实上的政府的“武力攻击”。“武力攻击”的概念不包括不甚严重的使用武力形式、政治与经济侵略或强制、干涉或支持国家或一国事实上的政府对非国家行为者仅仅提供武器、后勤、庇护或其他形式的支持。仅仅威胁或潜在的危险更不是“武力攻击”的固有意义。先发制人或预期性自卫不符合自卫法。
  • 公民为什么遵守法律?(下)——评析西方学者关于公民守法理由的理论
  • “公民为什么遵守法律”的问题,就是公民的守法理由问题,这是西方法哲学界长期关注的一个重要理论命题。不同的法哲学流派就此提出了各不相同的学说,其中,较有代表性的学说主要有社会契约论、功利主义论、暴力威慑论和法律正当论等。讨论公民的守法理由,必然涉及到公民有无服从恶法的义务问题。对此,西方学者发展出一套名日“公民不服从”的理论,它标识着公民守法的限度。本文的主要内容是对西方法学界的上述理论进行介绍和评析。
  • 论法律正义的成因和实现
  • 法律正义的主要成因在于法需要有正义的进入,需要以正义作为一种基本的价值目标,以导引法和法治在其基本路向上达致比较理想的境况,使社会主体从法律秩序中获得正当利益。而法一经以正义为基本价值目标,其本身转化为法律正义,法的规格和精神品格便也因之而升华。正义是检视或评判法之良恶优劣的无以阙失的标准。正义之中包含大量具有普遍真理意义的规范。在法中摒弃或作贱正义,便会使法沦为恶法或劣法。正义观念是促进法的进步性的变革的经常性力量。正义也是法之阙失的一个重要弥补力量。法律正义注重以富有理性的方式实现其价值,注重建立富有理性的社会制度特别是社会资源配置制度,注重在权利义务分配机制、经济机会、社会生存和发展条件方面确立、维护并保障实行正义的制度。这是正义的主题,也是实现法律正义的主题。法治如若漠视以社会正义或分配正义为其精神中枢,就易于甚至必然会蜕变为精巧的、层次更高的专制暴政。实现法律正义价值,也需要注重形成和实施合乎理性的补偿制度和处罚制度。法律正义的实现,在中国与法治国家之建设有着无可阻碍的关联。这种关联首先渊源于法和正义的天然联系。现代法治在很大程度上就是正义之治,就是以充分体现正义的良法美制所实行的治理。
  • 海峡两岸仲裁立法的比较研究
  • 随着两岸经济贸易往来的发展和解决民商事纠纷的需要,仲裁日益成为重要的纠纷解决机制。本文从比较大陆和台湾地区的仲裁法入手,就仲裁的标的、仲裁协议的形式、自裁管辖权、仲裁机构、仲裁裁决的形成、仲裁裁决的效力等七个方面分析了两岸仲裁法律制度的不同,并就其中的若干问题展开了深入探讨。最终为两岸民商事纠纷解决的仲裁方式的选取与仲裁制度的完善提供了若干解决方案和立法建议。
  • 我国法人制度之批判——从法人人格与有限责任制度的关系角度考察
  • 从法人人格与有限责任制度的历史发展看,组织(团体)人格与成员人格的分离是某一组织(团体)取得法人资格的核心条件;有限责任是为满足投资者减少投资风险、鼓励投资的一种制度安排,它的产生、发展和功能与法人人格制度不同;有限责任制度与法人人格制度在商事公司(企业)领域中的结合,主要是为了满足商事公司筹集资本的需要。我国立法设计的法人人格与有限责任相结合的法人制度方案,已经不能适应投资主体多元化、法人形态多元化和利益格局多元化的时代需要,故应当进行改革。
  • 略论对弱势群体的法律保护
  • “弱势群体”是对在政治、经济、文化以及生理健康等方面处于弱势地位的人群的总称,其缺乏组织资源、经济资源和文化资源的占有能力。弱势群体的成因既有先天因素,亦有后天社会因素。现有法律不足以保护其利益,故需探求新的保护机制和方式。在法律理念更新的基础上,采取多方位、多层次的保护措施,完善保护弱势群体的法律体系,方能实现社会的实质公平。
  • 刑罚价值理论比较研究
  • 刑罚价值观念是指导刑事法治建设的灵魂。在对中外刑罚价值理论进行考察的基础上,我们试图提出一种有利于我国刑事法治建设健康发展的刑罚价值理念。我们认为:刑罚的价值应仅指正价值,不包括所谓的负价值。当代中国刑罚价值的内涵应是一个双层的系统结构:第一层次为手段性价值,具体包括(犯罪)报应价值和(犯罪)预防价值;第二层次为目的性价值,具体包括(维护)秩序价值、(保障)自由价值和(实现)正义价值;目的性价值制约手段性价值。
  • 著作人身权合理使用制度研究
  • 我国现行著作权法没有对著作人身权的合理使用作出明确规定,然而随着高新技术对著作人身权的冲击,以及作者利益与公众利益平衡的需要,在我国建立一个科学的著作人身权合理使用制度,实乃立法之必然选择。文章探询了建立著作人身权合理使用制度的理论基础,并提出应综合考虑被使用作品的性质、使用作品的程度、使用作品的目的、使用作品的后果等因素,采用弹性标准,来判定著作人身权合理使用的范围,以使社会公众充分分享现代技术条件下信息广泛传播的利益。
  • 略论国际法实施机制与程序法制度的发展
  • 长期以来,人们对于国际法批评最多的就是国际法并没有一套像国内法那样完整而权威的实施机制。传统国际法的实施及争端解决方法主要是由争端当事方直接采取措施,包括诉诸战争等一些强制性的非和平方法,可以说基本上是没有什么程序法支持的。自19世纪末和20世纪初期的两次海牙和会后,国际法出现了一种从实体法向程序法发展的趋势,各种国际司法、国际仲裁和国际监督制度相继建立起来。这表明国际社会比以往任何时候都更加希望利用这些机制和程序来解决国家间的争端和加强国际法的实施,也反映出当代国际法已经越来越注意到国际实体法与程序法之间的平衡。
  • 防治土地荒漠化的资源法律问题及其对策——以甘肃省石羊河流域为例
  • 通过实地调查,作者考察了防治荒漠化的资源法律实施情况,主要是土地法、水法和资源管理机构之间的协调的现状;分析了防治荒漠化的资源法律问题,主要是《防沙治沙法》的立法及实施、资源可持续利用承载力的法律标准、土地使用管制、水资源管理制度和资源协调管理组织机制等问题;提出了完善防治荒漠化资源立法和法律实施的相应对策。
  • 贸易与投资——WTO法和国际投资法的共同挑战
  • 根据WTO贸易与投资工作组近年来就国际投资领域中的若干重要法律问题所做的研讨工作的总结介绍,本文认为,工作组对国际投资法中的一些重要概念的澄清和关于改善各国投资环境的一些建议,具有新颖性和时代意义。工作组对WTO框架下一些现有“与投资有关的”多边协议的改进建议以及对应否在WTO框架内制订新的多边投资协议问题的探讨,关涉到多边贸易体制的未来改革问题,具有重要的参考价值。工作组作为WTO下的一个重要研究机构,为WTO成员提供了就贸易与投资关系以及多边投资规则的未来发展等重要法律问题展开广泛讨论的论坛,该论坛及其参与方所表达的观点和建议,可能对未来国际投资法以及WTO相关规则的发展产生影响。
  • 英国法治的基石——令状制度
  • 本文首先分析了令状制度的发展历史,认为令状制度作为普通法的基础,其产生和发展的过程就是司法管辖权中央集权化的过程;从令状制度的内容、形式以及作用机制可以看出,其制度设计具有典型的英国特色,即是在坚持旧有习惯的基础上,通过程序上的改变将国王的政策贯彻到案件的审理中,这种改革模式导致了法律至上原则和正当程序原则在英国的确立,同时严格的诉讼程序使法律职业共同体的形成成为可能,并由此产生了司法独立的萌芽。
  • 从救亡到启蒙:近代中国宪政运动之回顾与反思
  • 在“救亡压倒启蒙”的历史大背景下,近代中国宪政运动始于救亡,却止于启蒙。近代中国宪政运动之“所指”与宪政之“能指”错位,尤其是近代中国的政治与社会格局并不支持以个人主义为价值基础的宪法与宪政,因此,近代中国之宪政运动虽始于救亡,但却注定无法完成这一过于沉重的历史使命,其现实及历史意义仅止于有限的启蒙。
  • 我国司法机关“法规制定权”探讨
  • 司法机关的“立法权”是一种重要的权利。这一问题没有引起法学理论界和法律实务界的注意。司法机关的“立法权”不同于司法机关的司法解释权,它是一项独立的权利。近几年来,我国司法机关根据司法管理的需要,行使了“司法立法权”,制定了一大批司法方面的法规。
  • 金融诈骗罪争议问题探究
  • 本文对金融诈骗罪的基本构造,犯罪对象,既、未遂标准,共犯和罪数形态等问题进行了认真分析和研究。
  • 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪疑难问题研究
  • 如何理解本罪中之购买、换取行为以及罪与非罪、既遂与未遂的界限,是目前困扰理论界和实务界的疑难问题。本罪中所称“假币”包括伪造、变造的货币。利用职务上的便利与利用工作上的便利不同。无论是“以多换少”还是“以少换多”都只构成本罪一罪。本罪以总面额2500元或3000元、币量250张(枚)或300张(枚)为定罪的数额起点较为适宜。购买假币以行为人领受假币,以假币换取货币以致使真币置于自己控制之下为既遂的标准。
  • 论民事诉讼中当事人的“知情权”
  • 在民事诉讼中,当事人知情权是公民知情权这一宪法基本权利在民事诉讼领域当中的延伸和体现,该权利根源于当事人在诉讼中的程序需求。按照不同的划分标准,对纳入到当事人知情权客体范围的信息可以进行不同的分类。对当事人知情权的程序保障主要通过信息公示程序、告知程序以及救济程序来完成。我国现有民事诉讼法当中对当事人知情权的保障存在一定的缺陷,这在信息公示、信息告知以及权利救济方面都有所体现。
  • 对等权利与行政诉讼
  • 原被告双方对等的权利与义务关系,构成了行政诉讼制度运作的基础。本文以“诉讼地位平等权”、“要求公正审理权”和“自愿和解权”为核心,考察了行政诉讼中原、被告之间共有的权利形态。诉讼地位平等权表明了在诉讼中法律角色之间的平等;要求公正审理权则同时表明了法院的义务;自愿和解权则是在行政诉讼法明确禁止调解之外,由当事人之间达成解决纠纷的另外一种制度安排。
  • 中美诚信之比较
  • 任何社会都讲诚信,历史上昏君暴君不少,未见谁盖以坑蒙拐骗立国。但国有不同,诚信的讲法亦有区别。以笔者在美进修期间的观察,中美两国的诚信即大有不同,试择其印象深刻者叙之。
  • 《法学评论》封面

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