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文献检索:
  • 论抽象行政行为主体与具体行政行为主体的分离
  • 抽象行政行为主体与具体行政行为主体的关系在理论界是一个研究空白,在行政法治实践中则更加没有引起重视,这是造成我国行政法治不尽人意的一大障碍。因此,从立法上确定我国抽象行政行为主体与具体行政行为主体的分离是非常必要的。在探讨这一问题时下列原则是非常重要的:行政行为主体相对确定原则;抽象行政行为职能与具体行政行为职能划分原则;抽象行政行为主体有限原则;具体行政行为主体对抽象行政行为主体过错优先负责原则。
  • 论行政契约之效力状态
  • 各国的行政程序立法对行政契约的效力状态大多仅规定了有效和无效两种。但通过对行政契约的性质和特征分析,可知行政契约除了有效和无效之外,还应存在可撤销和效力待定等多种效力状态。
  • 论公诉权与法律监督权的一致
  • 公诉权是国家对犯罪行为进行追诉的权能,公诉权从诞生开始,其先天具有的法律监督性质便与公诉人的角色定位具有一致性,公诉权的法律监督性质与维护审判权威也具有一致性,公诉权的法律监督性质与被告人行使辩护权则具有协调性,由此可知,将我国检察机关定性为法律监督机关而非公诉机关具有宪政的必然性和中国的现实合理性。
  • 知与恶——犯罪故意中的违法性认识
  • 传统刑法理论并不要求在犯罪故意中有违法性认识,但随着刑法理论的发展,尤其是责任理论的深化和罪刑法定原则的确立,违法性认识是犯罪故意成立要件的学说已为众多国家刑法学界所接受。我国刑法也应以违法性认识取代社会危害性认识作为犯罪故意的成立要件,在违法性认识程度上以采取违反整体法规范说为宜,在违法性认识判断时又应遵循“一般推定,例外查证”原则。
  • 缓刑执行说之论证——以“原判的刑罚就不再执行”为切入点
  • 我国刑法第76条中的“原判的刑罚就不再执行”是指由于刑罚已经执行完毕,所以就不必再次执行刑罚。因此,缓刑制度本质上属于刑罚执行制度,缓刑的执行是刑罚执行的一种方式。这不但是文理解释的结果,也是体系解释的结果。坚持缓刑执行说有利于我国刑法中的缓刑制度与其他的刑罚制度,如累犯制度、自首制度、减刑制度、假释制度以及剥夺政治权利制度的协调。
  • 我国刑事政策的抉择及其合理性论证
  • 我国刑事政策内容模糊,缺乏可操作性和长效机制,在理论界引起了激烈的争论。第二次世界大战以后,刑法学理论和犯罪学理论的深刻变化、世界各国刑事政策的发展趋势、我国防控犯罪的实际需要,决定了我国应当实行两极化刑事政策:对少数严重犯罪和累犯实行严厉的刑事政策,而对绝大多数轻罪实行宽松的刑事政策。我国现行的刑事法律距离两极化刑事政策的要求相差甚远,只有将两极化刑事政策系统化、刑事法制化,才能建立我国科学、稳定、有效的刑事政策体系。
  • 论注册会计师不实财务报告民事责任的认定——以对第三人的责任为中心
  • 独立审计准则的性质只是行业协会制订的内部自律性规则,它不能作为认定会计师过错的法定标准,判断会计师主观上是否存在过错,应以“职业注意义务”作为衡量标准;在认定会计师侵权民事责任的因果关系时,宜借鉴美国的做法,将因果关系分为事实因果关系和法律因果关系。对于事实因果关系,以“重大性”为依据,采用因果关系推定理论,对于法律上因果关系的判断,采用英美法中的“合理预见说”;对于不实财务报告“重大性”的认定标准,应从理性投资者决策和信息对股价的影响两个方面综合考虑。
  • 法律全球化视角下我国的注册资本制度——关于资金和资本的法律思考
  • 虽然注册资金制度和注册资本制度在我国相伴而行已近三十年,但注册资金和注册资本并非是并行不悖的制度。二者所隐含的绝非词汇差异,而是法律制度的重大区别。对注册资本或注册资金的取舍涉及现代企业资本制度的基本理念和价值趋向。市场经济法制不能容忍注册资金制度的继续存续,注册资本制度应当全面取代注册资金制度。
  • 企业的社会责任与中国的和平发展
  • 对企业社会责任的国际调节既要通过国际规制的手段,又要借助全球治理的手段。在此过程中,国家、政府间国际组织、国际非政府组织都起着重要的作用。中国和平发展中企业的国际竞争力,关乎和谐的国内和国际秩序的构建,因而中国不仅要在国内推进企业社会责任法制化,而且要积极参与国际合作和国际标准的制定与执行。
  • WTO保障措施协定中的“进口增加”问题评析
  • “进口增加”是WTO保障措施协定中规定的实施保障措施的前提条件,本文结合WTO法律与实践,分析了进口增加规则的源起、涵义和类型,探讨了评估进口增加的标准。
  • 论欧盟金融服务法中的相互承认原则
  • 相互承认是欧盟金融服务法的一项基本原则,其基本涵义是指各成员国共同作出承诺,以监管标准的最低限度协调为基础相互认可对方成员国的金融监管规则,对跨境金融服务开放本国市场并适用母国的监管规则,相应的监管责任也由母国予以承担。其基本精神是消除跨境金融服务的法律壁垒,并发挥市场机制的作用以促进管制竞争,从而自发地形成最优的监管标准。相互承认原则的确立与欧共体金融业一体化方法的转变有着密切联系,其普遍推行也是这种新的一体化模式成功运用的结果。就制度设计而言,相互承认原则具有不完整性;就实施效果而言,其在促进管制竞争、实现服务自由方面的价值目前尚未得到充分体现。
  • 欧洲法院与损害赔偿之诉
  • 欧洲法院关于损害赔偿案件的司法实践是欧盟法制建设的一个重要方面。在欧盟法律制度下,任何自然人和法人可直接获得司法救济,只要后者能证明其所遭受的损害可归因于共同体机构或雇员。与大多数国内法相关实践相同,欧洲法院在涉及作为公权组织的共同体是否应承担赔偿责任问题方面,一般采用“过错责任”原则。考虑到共同体机构的立法行为往往涉及经济政策的选择,欧洲法院就可归因于共同体立法行为之赔偿责任确立了一般性标准。
  • 略论英国法治发达之成因
  • 法律作为上层建筑,是一定社会历史发展的产物,其生成的条件亦是复杂多样的。英国法向来以其特有的面貌傲立于世,这与它生成的社会土壤紧密相关。英国法治发展的社会历史条件,主要有三个方面:一是持续稳定的社会发展模式;二是独特的政治体制;三是尊重传统的文化心理。三者相互作用、相互影响,共同造就和决定了英国法治的发达。
  • 美国非法证据排除规则的新变化——以《爱国者法》为视角
  • 《爱国者法》对美国原有规制侦查程序的法律规定作了修订,该法的颁布和运行对美国非法证据排除规则,在一定程度上产生了影响。本文以《爱国者法》为视角,在追溯非法证据排除规则之渊源的基础上,结合《爱国者法》有关刑事侦查方面的具体内容,对非法证据排除规则在美国的新变化加以分析。
  • 一般债权质押问题之探讨——兼评我国《物权法》(草案)相关条款之规定
  • 一般债权质是指以未证券化的债权为标的的质权。本文在比较各国立法和学说的基础上,结合我国《担保法》及《物权法》草案中相关条款之规定,对一般债权可以设质的理由,以及一般债权质的设立和效力等问题进行了探讨,并针对《物权法》草案相关条款的不当和欠缺之处,提出了完善的建议。
  • 略论传统直观思维范式下的近代中国立宪
  • 相对于西方的理性思维范式而言,传统中国的思维范式可称之为直观的思维范式。理性思维强调主体和客体的二元划分,主体对客体的剖析促进了理性精神的发展。用理性的精神来思考国家的控制模式,其结果是创生出了宪法。中国式的思维与此恰好相反,反对把主客体分开,从而阻碍了理性精神的发展,也影响到中国近现代的制宪行宪。因此中国要实行法治,还须培育国民的理性精神。
  • 生存权优于债权——评《最高人民法院关于人民法院执行设定抵押的房屋的规定》
  • 最新颁布的《最高人民法院关于人民法院执行设定抵押的房屋的规定》修改了《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第六条。这是司法机关屈服于强势利益群体的表现。优先保护生存权是民事诉讼法第223条的立法理由,最高人民法院只能在这一前提下协调生存权与债权的关系。
  • 刑讯逼供社会认知状况调查报告(上篇·民众卷)
  • 通过问卷调查,了解社会公众对刑讯逼供的主观认知状况。调查所得数据表明,我国公众对刑讯逼供基本上持否定和反对态度,但刑讯逼供之深层逻辑并没有被一般社会观念所否定;公众在刑讯逼供认知上存在明显的分化和差异,以及“反直觉现象”。针对调查结果所显示的社会认知状况,建议一方面要在全社会更加鲜明地倡导人权保护观念和程序正义意识,在普法宣传中安排反对刑讯逼供的内容;另一方面,也要加强制度建设。
  • 内幕交易、泄露内幕信息罪若干问题研究
  • 刑法第180条的罪名应确定为“内幕交易罪”和“泄露内幕信息罪”两个罪名,而不是选择性罪名。在认定上,内幕交易行为,以“利用内幕信息”为必要手段;在证明上,应当采取推定的方法。“建议他人买卖”的行为也是内幕交易罪的行为方式之一。“非法获取内幕信息人员”只能限定为以非法手段获取内幕信息的人员,而不能扩大到以偶然方式获取内幕信息的人员;对“非法获取内幕信息人员”的处罚,也只能限于第一次内幕信息获得者。在主观方面,本罪只能由故意构成,且不以特定目的为成立要件。
  • 论刑事诉讼中的“选择性起诉”
  • 刑事诉讼中的选择性起诉是指检察机关对同一类群犯罪案件中多个符合起诉条件的犯罪人不合理地只起诉了某一个或者少数犯罪人的行为。选择性起诉的出现与社会转型时期犯罪预防难度加大、程序工具主义思潮的影响以及对人权保障的忽视等因素有直接关系。选择性起诉有碍于实现司法公正和预防犯罪,是一种不合理的司法操作,应当通过科学司法理念的培养以及完善相关制度进行防范。
  • 刑事立案困境的博弈论诠释
  • 本文将博弈论应用于刑事司法研究领域,通过对现今刑事立案中存在的双重标准的博弈分析,认为部分立案标准非纳什均衡性是造成司法实践中立案困境的制度原因,并提出立案标准均衡性变迁的方向。
  • 浅议“构成犯罪的,依法追究刑事责任”
  • “构成犯罪的,依法追究刑事责任”是我国立法机关经常采用的术语。对于此术语是否具有刑法意义,具有何种功能,能否被不同效力等级的法规范性文件所采用,均存在不同的认识。本文认为,立法机关在使用此术语时应分别不同情形谨慎使用,以防止刑罚干预范围的扩大和刑法与相关法律法规适用上的冲突。
  • 国际刑法学:老学科焕发新活力——读贾宇教授的《国际刑法学》有感
  • “9·11”事件之后,打击恐怖主义犯罪成为国际社会共同关注的重大议题,联合国为此而出台了一系列法律文件;长期争论不休的“恐怖主义定义问题”似乎也被区域性多边反恐协定——《上海公约》一举突破;不少国际犯罪被划归恐怖主义范畴,反恐的国际合作一时成为压倒一切的任务,国际刑法的政治意义陡然提升。
  • 重要启事
  • 启事
  • [评论·专论·争鸣]
    论抽象行政行为主体与具体行政行为主体的分离(关保英)
    论行政契约之效力状态
    论公诉权与法律监督权的一致
    知与恶——犯罪故意中的违法性认识(莫晓宇)
    缓刑执行说之论证——以“原判的刑罚就不再执行”为切入点(黄京平 陈鹏展)
    我国刑事政策的抉择及其合理性论证
    论注册会计师不实财务报告民事责任的认定——以对第三人的责任为中心(彭真明)
    法律全球化视角下我国的注册资本制度——关于资金和资本的法律思考(张国平)
    [中国和平发展与国际法]
    企业的社会责任与中国的和平发展
    [WTO法专栏]
    WTO保障措施协定中的“进口增加”问题评析(曹和平)
    [欧盟法论坛]
    论欧盟金融服务法中的相互承认原则
    欧洲法院与损害赔偿之诉(张英)
    [外国法制]
    略论英国法治发达之成因
    美国非法证据排除规则的新变化——以《爱国者法》为视角(任华哲 万平)
    [立法研究]
    一般债权质押问题之探讨——兼评我国《物权法》(草案)相关条款之规定(陈本寒 黄念)
    [法史研究]
    略论传统直观思维范式下的近代中国立宪(陈晓枫 易顶强)
    [法律实务]
    生存权优于债权——评《最高人民法院关于人民法院执行设定抵押的房屋的规定》(黄莹 王厚伟)
    刑讯逼供社会认知状况调查报告(上篇·民众卷)
    内幕交易、泄露内幕信息罪若干问题研究(程皓)
    论刑事诉讼中的“选择性起诉”(张旭 李峰)
    刑事立案困境的博弈论诠释(杨昌军 李必强)
    浅议“构成犯罪的,依法追究刑事责任”
    [书评]
    国际刑法学:老学科焕发新活力——读贾宇教授的《国际刑法学》有感(黄风)

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