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文献检索:
  • 关于更新若干基础性法观念的构想
  • “人民内部矛盾”、“政法”、“政法干警”、“群众”等基础性法律话语已在很大程度上适应不了法治时代的要求或脱离了社会的实际,应该在建设和谐社会的过程中逐步更新。“人民内部矛盾”的提法在当代中国已失去逻辑合理性,最好代之以“常见社会纠纷”。“政治”和“法律”这两个指代不同社会现象或对象的词组合在一起成为“政法”一词,是人为的偶然的因素造成的,它过去不是一个合格的概念,现在也没有作为一个概念存在的现实基础。为了避免因为使用“政法”、“政法工作”等话语而可能会产生的负面的社会后果和不良影响,宜用“法务”、“法务工作”的提法取代“政法”、“政法工作”。“政法机关”、“政法干警”宜改称“法务机关”、“法务人员”。在“人民大众”意义上使用的“群众”、“群众意见”等话语与法治原则和法的精神相冲突。建议用“一部分民众”、“一部分公民”、“一部分人”的提法来代替在“人民大众”意义上使用的“群众”一词。基础性法律话语的更新是法治或法制进步的记录,它反过来也会有助于巩固已经取得的法治成果和促进法治的进步。
  • 从动力来源看中国宪政现代化的模式
  • 从动力来源的角度来说,宪政现代化大致可以划分为内源型、外发型和混合型三种模式。我国的宪政现代化在不同阶段上呈现出不同的模式,虽然中国宪政现代化的进程开始于清末,但纯粹的外力冲击只会产生“纸上宪法”,而不可能产生宪政,因而五四宪法是中国宪政现代化的真正起点,内源和外发的混合将促进我国宪政现代化的实现。
  • 立宪主义语境下宪法与民法的关系——兼评《物权法(草案)》合宪违宪之争
  • 就宪法的性质而言,它属于公法,而不是无所谓公法、私法属性的根本法。其原因在于:其一,宪法的公法性质是确保作为现代法制之基础的公、私法分类的前提;其二,福利国家时代公法、私法的混合与交融不能抹杀宪法的公法性质。就宪法与民法的关系而言,作为公法的宪法是私法的制定基础。其原因在于:其一,以古典自然法理论为基础,认为“私法优位于公法,私法独立于宪法”,是对该理论之时代局限性的放大,由此而导致的结果就是重新退回到自由资本主义的阶段;其二,民法典的功能不足以防范来自国家公权力的侵害,以此作为实现“私法自治”的基础是一种浪漫主义的幻想,更是一种对宪法功能的蔑视。就宪法对民法的影响方式而言,基于所针对对象的不同,而有不同的表现形式。具体来说就是:其一,宪法中应该有关涉经济内容的规定,但以宪法为制定根据的民法并不需要重复宪法中的相关内容;其二,宪法中关涉财产权的规定是民法的制定依据,后者需要对其加以充实和具体化。
  • 论我国合伙企业法律人格的选择——一种必要性和障碍因素的分析思路
  • 对合伙企业法律人格进行选择时,应当从“必要性”和“障碍因素”的角度进行分析和比较。将合伙企业定位为“第三民商事主体”的必要性主要在于避免对现有法人制度造成严重)中击;障碍因素主要是“第三民商事主体”的内涵难以确定,不利于合伙企业制度自身的发展。而将合伙企业定位为法人的必要性主要在于有利于合伙企业自身的发展和合伙企业法律制度的完善,亦可彻底解决我国现行法人制度中的一些矛盾和问题;障碍因素主要在于对我国现行法人制度造成的冲击,以及由于改革法人制度所带来的各种成本。从合伙企业制度本身的完善、法人制度的完善、改革时机以及和相关法律配套等因素综合分析,我们应当将合伙企业的法律人格定位为法人。
  • 我国金融资产证券化的税收理念与税收制度
  • 本文提出面对风起云涌的金融资产证券化潮流,我国政府应确立依法提供税收优惠措施以推动证券化发展的税收理念,主张针对发起人转让资产、特殊目的机构和投资者三个阶段的税收制度设计应分别遵循降低税收成本、避免双重征税和投资者收益最大化的不同价值取向,并借鉴西方国家的相关税收立法,对我国正在兴起的这一结构性金融创新诸多环节的税收制度提出了立法建议。
  • 我国租赁权对抗力制度的不足与完善
  • 租赁权对抗力制度俗称“买卖不破租赁”,是民法体系中债权物权化的典型代表,我国《合同法》第229条在这一制度的规定上,不仅与相关法理相悖,而且容易导致实务中的混乱。大陆法系其他国家和地区关于租赁权对抗力制度的规定虽然各不相同,但大都值得我们借鉴。我国租赁权对抗力制度在对抗力发生的时间、对抗力的公示、租赁物所有权变动的范围限定及对抗力的法律后果等方面存在的不足应该引起我们反思。
  • 联合国大会维护和平职能的扩展——对《联合国宪章》第12条逐步扩大的解释
  • 联合国60多年的历史,也是联合国大会不断扩展其维护国际和平与安全职能的历史。根据《维也纳条约法公约》第31条关于条约解释的规定,虽然大会职能的扩展与宪章第12条第1款文字的通常意义相悖,但符合《联合国宪章》第1条确定的联合国的主要目的和宗旨。而且,大会扩展其职能的前后一致的实践,已经成为嗣后对宪章第12条作实践解释的依据,从而使第12条的含义有了新的发展。因此,大会迄今为止对其职权的扩展不但未构成“越权”,而且对于实现联合国的目的和宗旨是十分必要的。
  • 国际组织责任规则与国家责任规则之比较——以联合国国际法委员会有关条款草案为视角
  • 国际组织和国家的国际违法责任规则,在责任的构成要素、行为的归责问题、违背国际义务行为的发生等诸多方面有相似之处,但国际组织与国家的责任范围并不相同,国际组织责任亦有其自身的特点。对有关国际组织责任某些问题上的法律空白,一般可以类比适用国家责任法中与国际组织职能有关的规则来处理。
  • 论尊重人权作为国际法的基本原则及其对中国和平发展的影响
  • 尊重人权在《联合国宪章》的宗旨和序言及相关条款中虽有多处提及,但并未列入《宪章》七项原则的范畴。而由于国际社会对人权普遍性和特殊性问题一直存有争论,加之冷战时期人权问题的高度政治化和意识形态的对立,尊重人权一直未被认可为国际社会公认的基本原则。随着冷战的结束,国际法的结构性变迁以及人权保护事业的不断演进,尤其是国际人权法的迅速发展,尊重人权正在逐步上升为国际法的基本原则之一。本文首先援用国际法基本原则的四项标准衡量尊重人权原则的法律地位,进而论述该原则的基本内涵以及与其他国际法基本原则的关系;在此基础上,重点剖析了尊重人权原则与中国和平发展,乃至构建和谐世界的交互影响。
  • 试论《科托努协定》
  • 欧盟向来重视与非洲、加勒比海和太平洋国家之间的经济贸易关系,其双边贸易协定也经历了漫长的演变过程,《科托努协定》就是最新的法律表现形式。该协定以贸易和合作发展为导向,在具体内容上采取义务对称和不对称并行的方式,推动双边经济贸易关系的发展。协定还引入了“良政”概念,纳入了人权保护等诸多问题,这在使得协定的内容多样化的同时,也能够从外部推动非加太国家的经济政治改革,因而具有一定的意义。
  • 英美法系国家“违反婚约之诉”介评
  • “违反婚约之诉”为英美法系国家所特有。它起源于15世纪的英国普通法院。17世纪,它又获得了发展。随着英国在海外建立殖民地,该制度传播到了美国、加拿大、新西兰、澳大利亚等国家。20世纪30年代至90年代,几乎每一个国家都废除或限制了该项诉讼。推动该项变革的主要原因是妇女就业率的提高、对女性童贞要求的缓和以及离婚制度的改革。
  • 美国集团诉讼中的法律选择问题
  • 在美国,集团诉讼是颇受争议的诉讼机制。在集团诉讼中,由于法律选择问题的复杂性,往往导致根据州法进行集团诉讼受阻。集团诉讼案件的处理究竟是应该依据统一的法律选择规则,由单一的实体法支配,还是应该采用分割方法或适用不同州的法律作为准据法,美国学者对此观点不一,实践中的操作也存在差异。美国国会2005年通过的《集团诉讼公平法》将极大地扭转此前美国联邦法院拒绝授予集团诉讼资格的趋势,并对集团诉讼中的法律适用问题产生深远的影响。
  • 角色转换:俄罗斯刑事诉讼中检察机关的地位与权限
  • 随着俄罗斯新刑诉法典的实施,检察长原有的全面的诉讼监督职能已经转变为以追究刑事犯罪为目的的控诉职能,在控诉职能的实施过程中其负有对侦查和调查行为合法性进行监督的责任,而对刑事审判的监督职权则被取消。
  • 美国对受控承运人的运价限制及豁免
  • 运价限制及豁免是美国受控承运人制度的基石,《美国航运法》通过设定严格的运价延迟生效限制制度,对受控承运人进行严厉的法律监管。本文着重分析了美国受控承运人制度中运价限制及豁免的相关法律规定,指出了目前我国国有航运公司在未改变受控承运人身份情况下,所享受的不是永久性豁免,并继而对受控承运人制度进行了评价和展望。
  • 论罪疑唯轻原则
  • 罪疑唯轻原则指存有疑问时应作有利于被告人的决定,其是解决刑法中事实不明时的裁断规则,具有实体法上“保留”原则的性质。该原则的适用范围仅限于事实不明,不适用于法律解释的不同,它有别于罪责原则、选择确定、风险升高理论、无罪推定以及证据评价原则,并贯穿于刑法的罪责及刑罚问题,是刑事法中重要的原则之一。
  • 单位累犯否定新论
  • 现行刑法是否规定了单位累犯?应否对其予以规定?对此,学界看法不一。本文通过对刑法规定及累犯理论的分析与考察,认为刑法并未规定单位累犯;在批判原有的单位累犯否定论的基础上,从累犯制度设立及从严处罚的理论根据、单位累犯的立法建构、司法实践及国外立法例四个方面,论述了刑法不应规定单位累犯。
  • 单位立功的若干疑难问题研究
  • 基于自首与立功在量刑制度上的同类性,单位自首的确认可以作为单位立功的依据。单位立功的主体只能是被告单位。单位立功必须以单位的名义,体现单位意志,为单位利益而实施。单位立功可以针对其他单位或个人,也可以针对本单位成员。单位立功的刑事责任,在现有立法中,只能存在从轻处罚或者免除处罚两种情形。刑法应增设单位立功的规定。
  • 监狱劳动合理化论纲
  • 监狱劳动是自由刑执行中的基本内容,也是矫正、惩罚罪犯的重要方法。为适应自由刑行刑科学化的要求,监狱劳动应当合理化。监狱劳动的合理化,要求合理定位监狱劳动的目的、合理确定监狱劳动内容分配的标准和应考虑的因素、注意监狱劳动内容和执行地点的合理变更以及确定监狱劳动报酬的合理数额标准。
  • 论刑事和解在我国相对不起诉制度中的构建
  • 刑事和解和相对不起诉都在一定意义上具有终止刑事程序的效力,将刑事和解作为检察机关是否作出相对不起诉决定的考量因素,有利于弥补传统刑事司法体制对于被害人利益保护的缺失,促进刑事司法整体正义的实现。
  • 我国公司章程反收购条款:制度空间与适用方法
  • 在敌意收购正日益临近我国上市公司的背景下,采取有效的反收购措施已成为广大上市公司迫切需要考虑的问题,其中最具有现实意义的当属反收购条款。由于相关立法对此尚未明确,细则也未制定,因而需要从理论上加强研究,以便为完善立法服务,为公司制定反收购条款提供指引。反收购条款在西方已经历了长期实践,其总体价值应得到肯定。我国反收购实践中可应用的反收购条款主要包括绝对多数条款、分期分级董事会条款与董事资格限制条款。各个反收购条款的具体制度空间与适用方法均应具体研究,以期从立法上作针对性完善,在实践中寻找合适的适用方法。
  • 高空抛物侵权行为探究
  • 对于如何界定及处理高空抛物侵权行为,司法实务界及学术界存在分歧。高空抛物侵权行为不同于建筑物或者其他设施致人损害侵权行为,也不同于共同危险行为。高空抛物侵权行为构成后,一定范围内可能的行为人应当分担受害人的损害,而不应当承担连带责任。此种责任的正当性在于其有利于真正行为人的发现和类似行为的预防。
  • 论合同侵权竞合案件仲裁与诉讼之争的解决
  • 当事人通过提起侵权之诉来逃避仲裁条款效力的方法,不管从理论上来讲,还是从我国的司法实践来说,都是不能被接受的。但是对于当事人增加共同被告制造诉讼当事人多于仲裁协议当事人的情况下仲裁协议的效力范围如何,在理论上和实践上还有较大争议。法院应该以更为开放和支持的态度来对待国际商事仲裁,在有关此类案件的处理中主动地对自己的职权进行必要的限制而不是扩张。我国最高人民法院在“WP公司案”中所体现出来的完全倒向诉讼一边的倾向值得我们反思。
  • 启事
  • [评论·专论·争鸣]
    关于更新若干基础性法观念的构想(童之伟)
    从动力来源看中国宪政现代化的模式
    立宪主义语境下宪法与民法的关系——兼评《物权法(草案)》合宪违宪之争(刘志刚)
    论我国合伙企业法律人格的选择——一种必要性和障碍因素的分析思路(任尔昕)
    我国金融资产证券化的税收理念与税收制度(许多奇)
    我国租赁权对抗力制度的不足与完善(张华)
    联合国大会维护和平职能的扩展——对《联合国宪章》第12条逐步扩大的解释(司平平)
    国际组织责任规则与国家责任规则之比较——以联合国国际法委员会有关条款草案为视角(黄瑶)
    [中国和平发展与国际法]
    论尊重人权作为国际法的基本原则及其对中国和平发展的影响(张华)
    [欧盟法论坛]
    试论《科托努协定》(廖诗评)
    [外国法制]
    英美法系国家“违反婚约之诉”介评(张学军)
    美国集团诉讼中的法律选择问题(王承志)
    角色转换:俄罗斯刑事诉讼中检察机关的地位与权限(尹丽华)
    美国对受控承运人的运价限制及豁免
    [法律实务]
    论罪疑唯轻原则(陈珊珊)
    单位累犯否定新论
    单位立功的若干疑难问题研究(卢勤忠)
    监狱劳动合理化论纲(赖早兴)
    论刑事和解在我国相对不起诉制度中的构建
    我国公司章程反收购条款:制度空间与适用方法
    高空抛物侵权行为探究
    论合同侵权竞合案件仲裁与诉讼之争的解决

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    主办单位:武汉大学

    主  编:黄进

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