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  • 当前我国环境法制建设亟需解决的三大问题
  • 在资源环境问题已经成为我国国民经济和社会的进一步发展的瓶颈问题的情况下,我国的环境法制建设如何为解决这个瓶颈问题做出贡献?本文基于对我国资源环境管理现状的分析,运用经济学和法学相关“政府失灵”问题的基本原理,借鉴国外的有益经验,指出我国当前的环境法制建设应当以克服“政府失灵”现象为工作重点,提出并论证通过修改《环保法》或者制定新法来解决“政府落实科学发展观”、“克服环境管制的‘政府失灵’”和“建立和加强对行政部门影响环境的行政行为的社会监督机制”三个重大问题。
  • 生态经济视野下的自然资源权利研究
  • 生态经济学理论对环境立法的理论更新和发展提供了重要的理论支持。以生态经济学理论为参照,在环境立法中应形成确认自然资本观念,并构建能够符合生态经济理性的自然资源开发利用和增殖投资的产权动力结构。为实现上述目标,本文分析了现行立法中行政权在自然资源权利构建中的功能局限,并指出应通过在自然资源权利体系中引入物权制度,有效解决自然资本利益归属的确认和保护问题。但是,物权制度对不同类型自然资源的接纳程度是不一样的,为解决该问题,必须厘清“非对物的采掘”和“对物的采掘”两类性质不同的自然资源开发利用行为,对自然资源的物权规范进行类型化的分析。
  • 公诉案件刑事和解的程序建构
  • 刑事和解应当坚持双方自愿的原则,案件基本事实清楚的原则,不违背法律和公序良俗的原则,物质性赔偿、精神性抚慰兼顾的原则和公平原则。一个完整的刑事和解程序应当包括刑事案件的提交、调解的准备、进行调解会议和后续工作诸多环节。刑事和解制度需要平衡与被告人权利的保障。刑事和解制度需要相关配套措施的完善。
  • 我国公诉案件缺席审判制度探析
  • 按照我国现行《刑事诉讼法》第15条以及最高人民检察院和最高人民法院司法解释的规定,犯罪嫌疑人、被告人死亡的,终止该案件的审理;犯罪嫌疑人、被告人不在案的,中止该案件的审查或作不起诉处理。因此,如赖昌星等犯罪后外逃不能归案,不但不能及时追究其刑事责任,还造成大量非法资产流失海外不能有效追回。鉴此,我国可参照《联合国反腐败公约》的规定,建立刑事缺席审判制度。
  • 论刑法中的构成行为
  • 构成行为在我国刑法中一直缺乏系统研究,对其内涵、外延至今没有明确的界定,由此导致在刑法理论中要么完全忽视它的存在,要么就将它与其他行为混同,从而造成许多理论中的困惑。本文认为构成行为是位于犯罪构成客观要件中的一个核心要素,是一个规范的并且具有价值评判属性的行为概念,在此基础上,本文对它的法律性质、内部构造、类型等问题进行了初步探讨。
  • 论英国土地发展权制度及其对我国的启示
  • 英国是建立土地发展权制度最早的国家。第一次世界大战后,英国为了解决城市重建和土地开发所带来的土地征收问题,1947年《城乡规划法》规定,一切私有土地将来的发展权移转归国家所有,由国家独占,实行所谓土地发展权“国有化”。私有土地所有人或其他任何人如想变更土地的使用类别,在实行开发建设之前,必须向政府购买发展权。土地发展权的创设,具有重大的理论意义和实践价值,推进了土地权利体系法制建设,解决了传统土地权利不能解决的现实问题。英国土地发展权制度的价值取向具有注重公平和权利属性公权性的特点,对于我国土地权利体系法制建设具有重要的参考价值。
  • 合同“异常条款”之探究
  • “异常条款”是相对人依照交易的正常情形明显地不能预见的条款,故格式合同中一旦存在这种条款,即视为其未订入。“异常条款”不得订入合同有其深刻的原因,因为格式条款订入合同的规则对传统缔约程序进行了重大修正,加之双方当事人之间的交涉能力不平等对契约自由的冲击,所以,为了保护相对人利益,法律有必要作出这一制度安排。合同司法实务中,在甄别和判断某一条款是否“异常”时,应从格式条款的内容、外形和订立程序等三方面去权衡和考察,并以一般人的认识为标准,同时避免将该类条款和无效的格式条款相混淆。
  • 罚金刑配置模式之研究
  • 罚金刑的配置模式是对具体罪行配置罚金刑时所采取的立法模式。采用不同的罚金刑配置模式反映了立法者的价值取向,并将在客观上影响罚金刑的实际适用率。纵观各国刑法典,当今罚金刑的主要配置模式有四种,即单科罚金式、选科罚金式、并科罚金式和复合罚金式。就我国的罚金刑配置模式而言,单科罚金式在我国没有现实的立法基础,不必引入和采用;复合罚金式使法官的自由裁量权过大,因此,只能对一些情况比较复杂、轻重程度差异较大的罪行采用,且在整个刑法典中不宜过多采用;选科罚金式则应成为我国罚金刑配置的主要模式,并且应借鉴国外的立法经验,将罚金刑置于所有选科刑种的前面;应增加必并科的罚金刑配置,唯有如此才能既发挥各刑种的综合效应,改变我国过分倚重自由刑的立法现状,降低自由刑的上限配置。
  • 奥运会志愿服务法律责任问题初探
  • 志愿服务的质量是北京奥运会成功与否的重要标志。奥运会志愿者是指在奥运会举办期间,自愿接受举办国奥组委的指导和安排,为完成奥组委分配的工作任务,而提供无偿服务的自然人。奥运会志愿服务具有自愿性、无偿性和自主性的特征。奥运会志愿者与奥组委之间的法律关系应当是委托代理关系。奥运会志愿服务导致的损害责任应当识别为侵权责任。该服务责任应适用以过错责任原则为核心,涵盖过错推定原则和无过错原则的一元化归责原则。
  • WTO争端解决活动——中国表现及其改进建议
  • 如何认识我国入世以来参与WTO争端解决活动的政策与实践,并对我国在WTO争端解决活动中的表现及其成效进行客观合理的评价,是当前值得关注的一个重要问题。本文把分析我国在WTO争端解决中的表现放在WTO 13年争端解决活动的大环境中,认为WTO争端解决机制13年的运作成效显著,有力地促进了WTO成员之间的贸易关系,及时有效稳妥地解决了棘手而复杂的贸易纠纷;加入WTO7年来,我国在WTO争端解决机制方面的实践给人的初步印象是:政策高调积极、行事低调节制;在我国今后参与WTO争端解决活动中,我国政府应勇于投诉,善于应诉;多磋商,少诉讼;勤参与,严执行;有理、有力、有节地处理与WTO规则有关的贸易争端。
  • WTO体制与能源贸易问题
  • 能源贸易与其他普通商品的贸易极为不同,现行WTO规则难以很好地调整WTO成员之间的能源贸易关系。虽然GATT时期缔约方曾多次讨论能源贸易的纪律问题,但没有任何实质进展。当前在WTO框架下开展能源谈判的动力已日益充足,欧美发达国家正积极推动设定专门的能源贸易规则,这一进程关乎国际能源秩序的重建,对于我国能源安全有着特殊的意义。
  • 美加对华适用反补贴法及中国的对策
  • 近些年,美加频繁对华适用反补贴法。这打破了“反补贴法不适用于非市场经济国家”的历史。本文拟就反补贴法适用于非市场经济国家的国内法基础和国际法依据进行探讨,并针对美加对华适用反补贴法所造成的影响,尝试寻找有价值的解决路径。
  • 法学图书文献精粹
  • 海牙国际法学院位于荷兰首都海牙。该院由卡内基国际和平基金会资助,于1923年成立,其宗旨是培养国际法学高级人才,促进涉及国际司法关系问题的审查。学院每年邀请当今国际法学领域的著名专家、学者来院讲授国际公法、国际私法和司法关系的相关课程,并出版《海牙国际法学院演讲集》。“演讲集”在国际法学界享有很高声誉,已成为国际法学领域图书出版的权威精品。
  • 启事
  • 法律保留功能的时代变迁——兼论中国法律保留制度的功能
  • 君主立宪时代的法律保留主要是一种侵害保留,其功能在于限制行政权以保护人民的基本权利,议会民主时代的法律保留则最终定格于国会保留,其功能在于限制立法机关的恣意授权立法行为,由此可见法律保留制度的功能在总体上发生了时代性的变迁。《中华人民共和国立法法》在中国引入了法律保留制度,其功能主要是界定并限制国家立法机关(全国人大及其常委会)和最高行政机关(国务院)的权力。
  • 由官绅制宪、公民制宪到学者制宪——从制宪权看湖南自治运动中官治与民治的斗争
  • 20世纪20年代,湖南首发联省自治运动,以求“湘人湘事自决”。自治的第一步是制定省宪法,于是制宪权的归属成为各派斗争的焦点。斗争的结果使中国与联邦主义失之交臂。联省自治运动,既是批判性的又是建设性的,它向我们揭示了不能充分反映民众要求与利益的制宪,只能是昙花一现,不可能真正推动中国宪政运动的发展。
  • 论义务教育阶段学生的学习权——从“孟母堂”事件谈起
  • “孟母堂”事件引发了人们对“义务教育”本质的深入思考和讨论,其间对学习权性质与内涵的剖析又是问题得以解决的关键。义务教育之“义务”是国家和父母等监护人的义务,义务教育之“义务”是“教育义务”而非“就学义务”。义务教育作为学习权的“制度性保障”,暗含着“在家教育”的合理性和正当性。义务教育阶段学生的学习权有着学习自由权和学习社会权的二元构造,并且父母等监护人亦享有一定程度的“学习自由分享权”。
  • 论性别差异的法律保护
  • 性别差异是一个客观的自然事实,性别平等则是当今人类社会法律制度所追求的重要价值之一。只有对性别差异进行保护,才能实现真正的性别平等。在人类历史上的古代时期,性别差异曾被负面化、功利化评估且以法律歧视化的形式确定下来;在近现代时期,两性被认为可以完全“相同”,性别差异被法律淡化和抑制;在后现代思潮兴起之后,法律开始关注和保护性别差异。当今中国应当重新评估性别差异及其法律价值,对既有的相关法律体系进行调整,一方面,要刚性地规定女性在政治和社会话语权与决策权方面的法律地位;另一方面,法律应给予性别差异更大的自由发展空间,避免对性别差异的压制与扼杀。
  • 个人征信中信息主体权利的保护——以确保信用信息公正准确性为核心
  • 由于身份盗用、错误信息以及因对合同条款误解导致违约而产生的个人信用受损案件越来越多,这为我们提出了如何确保信用信息公正准确性、保护信息主体权利的法律问题。在借鉴国外立法的基础上。笔者认为,应当尽快出台个人信息保护法,特别要明确信息主体对本人信息的控制权,确保信息主体知情权、异议权和更正权行使的便利性,确立授信机构审慎保护个人信用的注意义务,并建立责任追究机制。
  • 浅析人事保证的性质——对我国应否建立人事保证制度的法律思考
  • 人事保证是一种特殊保证,在我国实践中已经被广泛运用,尽管我国担保法对此制度未作规定。相较于普通保证而言,人事保证在适用范围、权利义务的设置、具体规则的适用等方面均有其特殊性。虽然国外对人事保证已有立法,但由于该制度违反现代民法的理念,我国不应建立人事保证制度。对于当事人基于合同自由订立的人事保证合同,可认定为无名合同,给予规制。
  • 保险人代位求偿权基础理论重构
  • 保险人对第三人享有的“代位求偿权”并非来自于被保险人债权的让与,而是来自于第三人因造成保险事故而导致了保险人损害的发生。被保险人之所以不能重复行使请求权,是因为物代位制度的限制而非防止不当得利。理论与实务应依此加以修正。
  • 论我国刑事程序的“行政化”倾向——以未决羁押制度为视角
  • “行政化”倾向是我国刑事司法程序中存在的一个突出问题,这表现在两个方面:一是行政权在刑事司法权力体系中占据主导地位,并缺少司法权的有效制约与控制;二是刑事司法程序采用了“行政化”的运作方式,使得“权利救济”成为虚置。刑事司法程序“行政化”倾向所导致的问题在未决羁押制度上得到了集中体现。导致“行政化”倾向的原因存在于诉讼体制内与诉讼体制外。从“技术到制度”的思路是解决司法改革中刑事司法程序“行政化”及类似问题的可行之策。
  • 检察学若干基本问题探讨——以中国检察学理论体系的科学构建为基点
  • 检察学是一门新兴的、研究检察权和检察制度一般规律的、独立的法学分支学科。依据检察学内在的、质的规律性,其研究方位富有时代性、研究对象具有特殊性、研究内容具有综合性、研究体系注重实践性,当代中国检察学的研究还应具有前瞻性,体现先进性。检察学应给予检察权、检察制度以同等关注,将它们作为检察学的两大研究对象,有着深远的历史意义与现实价值。检察学的理论体系要反映检察学研究对象与内容的内在本质联系,具有相对的稳定性和适度的前瞻性。在此原则指导下,应从本体论、职能论、运行论和组织论等四个维度对检察学理论体系加以科学构建,使之在内容上具有完整性,在形式上具有协调性,最终对检察立法、检察实践发挥指导作用。
  • 社会危害性理论研究的逻辑前提
  • 社会危害性是主观要素和客观要素的统一,将行为人和判断者的主观要素排除在社会危害性之外是错误的。社会危害性是一个法律规定,但它属于法律上的不确定条款,其内涵具有“空筐结构”的特征,其具体内容由裁判者根据具体的情形来加以确定。社会危害性是事实和价值的统一,认为它单纯是价值判断的观点并不可取。社会危害性符合实质的罪刑法定原则和实质正义的要求,具有保障人权的功能。
  • [可持续发展与环境法治]
    当前我国环境法制建设亟需解决的三大问题(王曦)
    生态经济视野下的自然资源权利研究(张璐)
    [立法研究]
    公诉案件刑事和解的程序建构
    我国公诉案件缺席审判制度探析
    论刑法中的构成行为(邹佳铭)
    [外国法制]
    论英国土地发展权制度及其对我国的启示(刘国臻)
    [法律实务]
    合同“异常条款”之探究(张建军)
    罚金刑配置模式之研究(邓文莉)
    [体育法专栏]
    奥运会志愿服务法律责任问题初探
    [WTO法专栏]
    WTO争端解决活动——中国表现及其改进建议(余敏友)
    WTO体制与能源贸易问题(唐旗)
    美加对华适用反补贴法及中国的对策

    法学图书文献精粹(严万辉)
    启事
    [评论·专论·争鸣]
    法律保留功能的时代变迁——兼论中国法律保留制度的功能
    由官绅制宪、公民制宪到学者制宪——从制宪权看湖南自治运动中官治与民治的斗争(马珺)
    论义务教育阶段学生的学习权——从“孟母堂”事件谈起(倪洪涛)
    论性别差异的法律保护(周翠彬)
    个人征信中信息主体权利的保护——以确保信用信息公正准确性为核心(李朝晖)
    浅析人事保证的性质——对我国应否建立人事保证制度的法律思考(杨巍)
    保险人代位求偿权基础理论重构(余立力)
    论我国刑事程序的“行政化”倾向——以未决羁押制度为视角(蒋石平)
    检察学若干基本问题探讨——以中国检察学理论体系的科学构建为基点
    社会危害性理论研究的逻辑前提(詹红星)
    《法学评论》封面

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