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  • 论入世对保密的挑战与对策
  • 1、保密环境的挑战。入世后,外国政府、公司、企业为了抢占我国这个极具诱惑力的巨大市场,获取丰厚的利润,赢得竞争主动权,会不择手段地窃取有关方面的国家机密、情报和有价值的信息。近几年在国际经贸大战中,窃密与反窃密的斗争愈演愈烈,花样翻新,有的甚至不惜运用高科技手段和国家机器这个最庞大的情报系统;同时,境外敌对势力和异己势力也势必会利用我国入世后进一步扩大改革开放之际.加紧对我实行“西化”、“分化”战略和“循序渐进的和平演变”图谋。
  • WTO对我国法制建设的影响
  • WTO规则从规范贸易制度入手,广泛介入各成员方的政治、经济、文化、科技等社会生活的各个领域。在WTO框架下,我国已驶入与世界接轨的快车道。然而在普适WTO规则的过程中,我国目前还有诸多方面需要与之进一步衔接。为顺应入世后的环境置换,有必要根据WTO规则对我国现行法制作一定的调整。
  • 论WTO争端解决机制的“司法化”趋势
  • 由GATT第22、第23条发展而来的WTO争端解决机制,是WTO这一法律体系的司法制度的核心,也是WTO法的精髓之所在。从文本上来说,该体制集中体现于GATT第22、第23条和《建立世界贸易组织协定》附件二《管理解决争端规则与程序的谅解》(以下简称DSU)中。然而,我们了解、观察、评论乃至估价WTO的争端解决机制,不仅要研究、解读文本,更要了解DSB的争端解决实践。事实上,人们更多地是从了解DSB的审案判案实践来了解WTO的争端解决机制的。
  • WTO案例研究的重要意义
  • 在WTO体制下,争端解决机制起着非常重要的作用。根据《争端解决规则和程序的谅解》的有关规定,在争端各方无法通过磋商程序达成解决办法时,申诉一方可以要求争端解决机构成立一个专家小组来审查该案件。专家小组实际上就相当于一审法院。如果当事国对专家小组报告(相当于一审判决)不服,可上诉至由7人组成的常设上诉机构。上诉机构进行保密和书面审理,其审理的范围限于专家小组报告中的法律问题。上诉机构可以维持、修改或推翻专家小组的法律认定和结论。
  • 谁是二十一世纪的人才
  • 论市场经济条件下经济关系的法律调整
  • 近现代市场经济发展史上,总是交织着或主张自由放任,或主张加强国家干预两种思潮的斗争,这些经济思潮影响了各国不同时期的经济政策和经济立法,也影响了不同时期市场主体的地位及政府的经济职能。其中比较有影响的是古典政治经济学理论和现代宏观经济理论。
  • 本质的经济法与经济法的基本原则
  • 经济法作为20世纪法律现象从其产生至今一直存在着诸多的不确定,包括经济法的定义、地位、体系、基本原则。在诸多问题中核心是经济法的本质。由于对经济法的本质存在着不同的理解,才导致了经济法的不同定义、不同地位归属、不同的体系和不同的原则,因此对经济法本质的探求是解决经济法问题的关键。
  • 市场经济中的法与德互契
  • 法治作为人类追求理想的、文明的生活方式的社会活动过程,从一开始生成便蓄积了人类的道德精神,并将其生化、最后外化于社会的客观形式。法治这种内在蕴涵着的精神便是契约精神。契约范畴包含了人们对经济交往和财产流转中的权利义务关系的最初设定,代表了当事人之间共同意志行事的秩序。在司空见惯、每天重复千百次的契约现象和契约行为中,包含了几乎所有法治问题的萌芽。后来的法治理论、法制观念以及法治行为等等,不过是契约精神所包含的丰富要素在历史中的展开和实现。
  • 文摘
  • 经济公益诉讼若干问题研究
  • 经济公益诉讼的存在和发展缘于经济法的独立地位,而建立经济公益诉讼制度有助于经济法独立学科地位的确立。现实生活中大量不同于民事纠纷的经济纠纷的存在和经济法的独立地位以及经济公益诉讼目的公益性,客观上要求设立经济审判庭,以有效地解决经济公益诉讼。
  • 政务公开的理论依据
  • 政务公开不是空穴来风,而是有其深厚的理论作为前导和立身之根基。目前,在法学、政治学、史学、社会学等领域存在的主要理论,如人民主权理论、诚信理论、平衡理论等这些在历史上影响过并且在现在和将来仍会对人类进程产生巨大震荡和推动作用的理论,正是政务公开的立论之根本。
  • 试论我国内部行政法律关系——兼论西方“特别权力关系”
  • 特别权力关系的产生可以追朔到19世纪德国宪政上的国家法和行政法理论(奥托·迈叶尔等)。一般行政天系只包含公民的一般义务,而特别权力关系涉及国家和公民之间的一种特殊关系,通过强制或自愿地进入并在特定领域内确立,它被归入内部行政因而不受法律调整。因此以往被称为“法治国家的丛林”或“法治国家未被开拓的领域”。在行政法律关系中,一部分具有特定身份的人,他与国家权力主体不适用一般国家与国民关系。具体表现在以下几点:1、权利性质不同。
  • 我国将设国家奖学金
  • “泛法律主义”思潮中的道德失缺
  • 人类已经进入高科技时代,央速的交易和高速度的交通运输、信息传输等确实给人类社会带来了便利。但正是这种高速度,更加要求社会有秩序。无秩序的高速度其危害也是十分严重的。市场经济是一种以竞争为主要方式、以有效分配社会资源和讲求效益为目的的一种经济运行模式,它和中国过去的计划经济时代不同。因此,人们的思想观念及对事物的评判标准在市场经济时代就有了大的改变。经过几次的普法活动,加上我国法制建设不断健全,法律起到了积极的作用。但是当前的“泛法律”思潮却严重地影响着社会的正常发展。
  • 思考是大学的灵魂——小议“大学强化管理”
  • 辩诉交易的理性透视
  • 辩诉交易是美国创造的一项重要的刑事司法制度。它产生于20世纪30年代。“在美国被判有罪的刑事案件90%没有经过审判”,而是通过辩诉交易直接结案。并且这种辩诉交易制度也逐渐镀意、德等大陆法系国家的刑事诉讼法吸收借鉴。最近我国的一些学者相继讨论了辩诉交易问题并提出了一些有见地的建议。笔者认为,能否借鉴辩诉交易的合理内核,关键在于弄清楚其程序构造和运作机理及其对于刑事司法功能的实现及程度,并需考虑到中国的法律文化观念和法律制度环境,权衡利弊,谨慎抉择。
  • 论我国上市公司治理结构的新构建
  • 公司治理结构是指所有权与经营权分离的情况下,所有者对经营者如何监督和激励的一整套制度安排,其核心是股东大会、董事会、监事会、经理之间的关系。公司治理结构的优劣直接决定着公司的竞争力,进而影响一个国家的经济竞争力。本文以英美、德日的公司治理结构为背景,阐述我国上市公司治理结构的新构建。
  • 试论公司越权原则及其改革
  • 公司为一种营利性的社会法人组织,必须以其组织章程为基础,在组织章程所规定的经营范围内开展经济或经营活动。公司超越其组织章程,从事其经营范围以外的活动,其行为为越权。对于这种越权,法律赋予其无效的后果。这就是公司法上的公司越权行为原则(UltraVires)。在市场经济发展初期,该原则对防范欺诈行为、稳定交易秩序起到了积极作用。但随着经济的发展,现已为各国法律所修正或摒弃。
  • 试论引进“附保护第三人作用之契约”理论的必要性
  • 目前,在中国大陆法学理论界与立法实践中,对于契约相对性的扩张,已有相当之表现。如《合同法》对于先契约义务与后契约义务的规定,理论界对第三人侵害债权制度的理论探讨等。然而对于债之扩张的另一方面“附保护第三人利益契约”理论,却较少提及。是否以为第三人之利益依侵权行为法即可充分保护,无须契约制度的介入?我们认为实践中如果采用此项制度,将使第三人的利益得到更充分的保护,理论上对于债法体系的完善也不无裨益。
  • 民事归责的经济分析——论“最便宜避免方”规则
  • 根据正统法学的观点,在任一侵权或违约事故发生的场合,要决定被告是否应对原告承担民事责任,法官仅需做的事情是看被告的行为是否符合民事责任构成要件,即是否有侵权(违约)行为、损害事实、行为与损害之间是否存在因果关系,采过错归责原则的场合还要看被告有无过错。因此,在权利清楚明确的场合,案件的焦点就是极力去证明无权利的侵害一方“引起”了拥有合法权利的被害一方的损失,这是一种单向的思维模式。
  • 试论违法刑事证据的证据能力
  • 违法取得的刑事证据是指在刑事诉讼中,司法警察、检察官和法官(在有的国家,法官没有收集证据的职责)违反国家宪法和刑事诉讼法关于收集证据应当遵守的原则和程序的规定所收集的证据。违法取得的刑事证据大体可分为两大类:一是以违法方法取得的言词证据;二是以违反法定程序取得的实物证据。
  • 析诱骗投资者买卖证券罪的构成要件
  • 诱骗投资者买卖证券罪是新刑法典创制的一个新罪名。刑法第181条第2款规定,证券交易所、证券公司的从业人员,证券业协会或者证券管理部门的工作人员,故意提供虚假信息,伪造、变造或者销毁交易记录.诱骗投资者买卖证券,造成严重后果的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处1万元以上10万元以下罚金;情节特别恶劣的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。为有利于打击当前我国证券市场诱骗投资者买卖证券犯罪严重的现象,繁荣我国刑法理论.本文就诱骗投资者买卖证券罪的构成要件加以分析。
  • 论过错原则是时效取得与善意取得制度的内在依据——从“后手不得优于前手”和“以手护手”原则谈起
  • “后手不得优于前手”是古罗马法的原则。古罗马法从保护所有权出发,认为“任何人不得将大于自己所有的权利让与第三人”。基于此原则,无权处分人与第三人之间的交易关系可因所有权人追及所有物而归于无效,受让人的利益得不到保障。随着经济的发展,为保障受让人的利益,罗马法规定善意受让人得主张时效取得,而且其取得时效期间较短,仅为一年。
  • 人与动物关系的法哲学思考
  • 人与动物的关系最为密切。人类就是动物进化而来。然而,随着人的发展壮大,动物的种类和数量却在日渐减少,特别是最近几十年,动物在以惊人的速度灭绝和减少。很多五六十年代数量还很多、分布还很广的物种现在都成了濒危物种,例如朱鹮、黑臂猿、猕猴、赤鹿、孔雀雉等等。还有一些物种已经绝迹。一些低等动物更是在尚未引起人们注意的情况下,就已经灭绝。目前每年还有新的濒危物种增加。导致动物物种濒危、灭绝的原因,在各地区和各类群之间,不完全一样。
  • 论知识产权不应适用取得时效
  • 中国物权法草案建议稿第69条、第70条规定了动产与不动产的取得时效,即“以所有人意思,10年间和平、公然、连续占有他人动产者,取得他人动产的所有权……仅适用于可转让物”。与此同时,第72条规定了所有权以外的财产取得时效的准用。梁慧星等物权法领域的学者断言:“取得时效”完全适用于专利、版权、商标权等知识产权。但笔者认为,知识产权客体的无形性、知识产权的衡平性与知识产品的公共性决定了其不能适用取得时效制度。
  • 论完善知识产权出资制度
  • 《公司法》第24条规定:“股东可以用货币出资,也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权,必须进行评估作价;核实财产,不得高估或者低估作价,土地使用权的评估作价,依照法律、行政法规的规定处理,以工业产权、非专利技术出资的金额不得超过公司注册资本的20%。国家对采用高新技术成果有特别规定的除外”。明确了有限责任公司股东可以知识产权方式出资,并对知识产权出资比例、评估作价进行规制。
  • 论善意取得的构成要件——《中国物权法草案建议稿》相关条文探讨
  • 在我国,长期以来,虽然在理论和司法实践上,已承认善意取得制度,但在民事立法方面则尚未在整体上实现善意取得制度的立法化,阻碍了这一制度功能的发挥。可喜的是,这一立法与实践相脱节的状况即将有望得到改变。由梁慧星先生负责起草的《中国物权法草案建议稿》(下简称《建议稿》),已公开出版,这是我国民事尤其是物权立法进程中的一件大事。同时,采用条文、说明、立法理由及参考立法体例的文本格式向社会公开征求意见,这一做法本身在我国就是了不起的创举,它是立法透明化、民主化的表现.为争议问题的讨论并进一步完善提供了可能。
  • 我国信息披露不实的民事责任及其立法完善
  • 我国1998年12月29日通过的《证券法》明确规定了信息披露不实的民事责任。这即是该法第63条、第161条及第202条的相关规定。然而,证券法实施两年多来,尚无一例信息披露不实者依照该规定承担民事责任的案件。究其原因,并非我国证券发行人没有实施信息披露不实行为,也非没有投资者因该信息披露不实行为受到损害,而是有其深层的经济、法律甚至观念的原因。其中之一,便与《证券法》关于信息披露不实民事责任的规定有关。
  • 建立和完善驰名商标的法律保护制度
  • 驰名商标,是—个国际通用的法律概念。1925年修订的《巴黎公约》将这一术语在国际公约中确定下来。关于它的具体含义,《巴黎公约》、《与贸易有关的知识产权协议》等国际公约均未明确规定。在实际操作中,各国对驰名商标的认定标准各不相同。我国的《驰名商标认定和管理暂行规定》第5条规定了驰名商标的认定标准,这些标准包括:使用商标的商品在中国的销售量和销售地区;
  • 论我国提存制度及其完善
  • 1999年10月1日起施行的《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》),以法律形式首次确立提存制度.添补了提存在我国法律上的空白点。《合同法》第91条第4项明确规定提存为合同权利义务关系终止的情形之一,并以第101条至104条规定了提存的原因、风险责任、法律后果等问题,为提存提供了法律依据。
  • “不以营利为目的”带来的法律问题
  • 1995年3月公布的《中华人民共和国教育法》第25条第3款规定“任何组织和个人不得以营利为目的举办学校及其他教育机构”。1997年7月发布的《社会力量办学条例》第6条再次明确规定,“社会力量举办教育机构不得以营利为目的”。我们知道法规范的是人们的客观行为,不规范人们的主观思想,也没有办法规范。对于教育机构的举办者是否以营利为目的,无从认定。从更深层的原因来讲,人们的思想是绝对自由的,只有人们的行为才应受到限制。因此,不以营利为目的不应作为一条法律规范而存在,或者说不应作为一条法律规范单独存在。但作为一项政策是没有什么疑问的。
  • 关于我国时效制度的几个问题
  • 时效制度,是指一定的事实状态经过一定的时间而发生一定的法律后果的制度。时效可分为两种,即取得时效和消灭时效。取得时效是指无权占有人以行使所有权或其他物权的意思公然、和平和继续占有他人的物达一定期间,而取得所占有物的所有权或其他权利的制度。消灭时效是指权利人在法定期间内不行使权利即丧失请求人民法院依法保护其民事权利的法律制度。现代各国民法莫不规定时效制度,其立法体例可分为统一立法主义和个别立法主义。
  • 行业规范制定权和律师惩戒权应归属律师协会——对完善律师管理体制的一点思考
  • 我国律师业管理体制究竟采取何种模式,一直是理论界和实务界争论的问题,对此,《律师法》的规定也不甚明确。因此,就出现了对一些管理权力的归属界定不明或分配不合理的问题。
  • 论第三人侵害引致的民事责任——兼评《王利毅、张丽霞诉上海银河宾馆赔偿纠纷案》
  • 《最高人民法院公报》2001年第2期刊登了一宗题为《王利毅、张丽霞诉上海银河宾馆赔偿纠纷案》的案例(以下简称“银河宾馆案”)。该案原告王利毅、张丽霞因其女儿王翰在入住上海银河宾馆(本案被告)期间被犯罪分子仝瑞宝(已被执行死刑)杀害及财物被劫,而获得被告的民事赔偿。深圳市近来也发生了类似的案件。一则见于2001年7月18日《深圳特区报》,题为《住宿酒店车子丢失,停车场有无责任?
  • 中美民事证人制度比较研究
  • 证人制度是证据法的重要组成部分,现行民事诉讼法对证人制度的规定还不完善。为了完善我国的证人制度,借鉴他国的成功经验显得十分重要。本文运用比较的方法,揭示了中美法律关于证人的资格和范围,收集证言的程序和证人权益及其保障在制度和理念上的差异,并就如何完善我国的证人制度提出了自己的见解。
  • 扩大法院权限 保证司法独立——略论俄罗斯司法改革实践
  • 俄罗斯虽然由原苏联而来,接过了原苏联的国家机器与国家运作系统,然而,一方面,俄罗斯只是从原苏联国家庞大肢体上分割出来的一块,苏联原有的国家运作机制已经无法在俄罗斯照章行事。另一方面,俄罗斯新的统治者也不愿意在原有的国家运行轨道上运行,甚至从意识形态出发刻意地摒弃原有的国家组织管理形式。因此,俄罗斯的国家系统面临着全面重构的任务。作为国家机器的重要一部分.俄罗斯司法系统也面临着打碎重建和全面改革的迫切需要。
  • 英美法系简易判决程序之分析与借鉴
  • 在我国当前的民事诉讼制度改革中,简易程序的运用日益受到诉讼理论界和实务界的关注,这一状况首先反映出司法实践的现实需要。但是不仅我国传统意义上的简易程序,在实施过程中暴露出许多问题,而且我国民事诉讼法尚未形成完备的简易程序体系,简易程序的这种发展状况远远不能满足市场经济对诉讼程序的要求。这就要求在民事诉讼制度改革中,除了完善传统意义上的简易程序之外,还应当借鉴国外的成功经验,建构符合我国国情的新的简易程序形式。
  • 跨境毒品犯罪的成因及惩治对策
  • 毒品犯罪是指反禁毒法规,破坏禁毒管制活动,应受刑法处罚的行为。而跨境毒品犯罪则指涉及大陆与港澳台之间的毒品犯罪。改革开放以来.我国边境地区成为国际贩毒集团的重要过境路线地区,与大陆存在千丝万缕关系的港澳台地区,跨境毒品犯罪更是迅速蔓延,急剧增多,给人民身体健康和社会安定造成极大的危害。因此,对跨境毒品犯罪的成因及其惩治对策进行研究,具有重要的意义。
  • 股东有限责任例外的诉讼操作研究
  • 公平、正义之目标,始终是法律设计者之根本任务,股东有限责任制度亦不出其左右。然而,该制度的实际运作结果,已经不能完全符合设计者之本意。近年来,在司法实践中,股东有限责任制度自《公司法》颁发实施的那一天起,始终是以一柄双刃剑表演着其价值和缺陷。
  • 论合伙的相对独立性
  • 有关合伙的法律地位,其能否成为独立的民事主体,民法学上历来存在争议,有主张合伙是“非法人团体说”及“准法人说”,民法通则第三十条、第三十一条规定:“个人合伙是指两个以上公民按照协议,各自提供资金、实物、技术等,合伙经营、共同劳动。”“合伙人应当对出资数额、盈余分配、债务承担、入伙、退伙、合伙终止等事项,订立书面协议。”据此,我们认为合伙是指“两个以上公民按照协议,各自提供资金、实物、技术等,共同经营,共同劳动,共担风险,共享收益。”
  • 呼唤权威对权威的批评
  • 合同诈骗与合同欺诈主观要件之辨析
  • 刑法中的合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。而民法中的合同欺诈,是指在订立合同的过程中,一方当事人故意实施某种欺骗他人的行为,并使他人陷入错误认识而订立合同的行为。以上不难看出,仅仅就字面含义而言,乍一看去二者非常相似,在司法实践中,合同诈骗罪与合同欺诈更是“繁花乱人眼”,
  • 儒学的特质和基本精神
  • 我国企业清算中的法律问题
  • 清算不仅仅是对即将终止的企业财产、债务的清理,更重要的是法律通过清算程序对社会、对债权人做出一个明确的交代。一个企业的存在,不但要“善始”,而且应该“善终”,这样的社会才是一个有秩序的社会。清算程序的重要意义就在于,通过清算可以使即将完结的企业对社会的不良影响减少到最小程度。
  • 法官教育培训的几点思考
  • 在法院各项改革全面展开并向纵深发展的社会背景下,法官教育培训具有相当的必要性和紧迫性,应建立科学、规范的法官教育培训制度。笔者拟对该问题作一探讨。
  • 梁启超宪政思想探析
  • 梁启超作为活跃在中国近代政治和思想舞台上的一位重要人物,也提出来自己的建国主张,并舍身投入现实政治。然而,长期以来.学界对梁启超的评价有失偏颇,特别是对其宪政思想的研究,缺乏应有的力度。本文拟初步探讨梁启超宪政思想的理论渊源、一般原理和宪政模式,以期对梁启超的宪政思想有一个正确的评价。
  • 中国传统的“慎刑”思想及其现代价值
  • 中国古代社会,从夏朝到清朝,历代统治者颁布了残酷的刑罚,滥施重刑、酷刑,充分体现了法律实践中的重刑主义性质。先秦法家的重刑主义思想乃是自然经济和君主专制、中央集权必然产物。历代统治者也强调礼法并用,把儒家伦理纲常作为制定法律的根本指导思想,尤其是儒家思想中的“慎刑”主张,它不仅有谨慎判刑的意思,也有减省刑罚的意思。蕴涵轻刑化的价值取向。儒家的“明德慎罚”、“哀予今折狱”。“省刑恤杀”的主张,无不暗含着轻刑的倾向,体现了刑罚谦抑的精神,对现代法制具有重要价值。
  • 行政性强制经营行为与地区封锁行为的弊端及对策——兼论《反不正当竞争法》第7条
  • 《反不正当竞争法》第7条规定了政府及其所属部门的限制竞争行为,根据该条的规定,政府及其所属部门不得滥用行政权力,限定他人购买其指定的经营者的商品,限制其他经营者正当的经营活动。政府及其所属部门不得滥用行政权力,限制外地商品进入本地市场,或者本地商品流向外地市场。该条是对政府及其所属部门不得滥用行政权力,限制竞争行为的禁止性规定。其中第1款禁止其实施行政性强制经营行为;第2款禁止其实施地区封锁行为。
  • 完善我国涉外合同法律适用的几点思考——写在合同法实施两周年之际
  • 在《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)实施之前,我国关于涉外合同法律适用的规定,主要见于《中华人民共和国涉外经济合同法》(以下简称《涉外经济合同法》)及《最高人民法院关于适用《涉外经济合同法》若干问题的解答》(以下简称《解答》)之中。1999年10月1日,随着《合同法》实施,《涉外经济合同法》被废止。2000年7月25日起,《解答》也已不再适用。在《合同法》中,第126条确立了涉外合同法律适用的原则性规定,包括意思自治原则、最密切联系原则等。
  • 论入世对保密的挑战与对策(李明顺)
    WTO对我国法制建设的影响
    论WTO争端解决机制的“司法化”趋势
    WTO案例研究的重要意义(黄海)
    谁是二十一世纪的人才
    论市场经济条件下经济关系的法律调整(丘远良)
    本质的经济法与经济法的基本原则(李君)
    市场经济中的法与德互契
    文摘
    经济公益诉讼若干问题研究(陈运华)
    政务公开的理论依据(张超)
    试论我国内部行政法律关系——兼论西方“特别权力关系”(敖双红)
    我国将设国家奖学金
    “泛法律主义”思潮中的道德失缺(李正华)
    思考是大学的灵魂——小议“大学强化管理”
    辩诉交易的理性透视(李良富)
    论我国上市公司治理结构的新构建(王海表)
    试论公司越权原则及其改革(何骏)
    试论引进“附保护第三人作用之契约”理论的必要性(申黎 尹志君)
    民事归责的经济分析——论“最便宜避免方”规则(叶玉)
    试论违法刑事证据的证据能力(杨晓东)
    析诱骗投资者买卖证券罪的构成要件(周毅 李智慧)
    论过错原则是时效取得与善意取得制度的内在依据——从“后手不得优于前手”和“以手护手”原则谈起(胡宇鹏)
    人与动物关系的法哲学思考(杨源)
    论知识产权不应适用取得时效(刘友华 张歆)
    论完善知识产权出资制度(孙国祥 韩光军)
    论善意取得的构成要件——《中国物权法草案建议稿》相关条文探讨(张伟)
    我国信息披露不实的民事责任及其立法完善
    建立和完善驰名商标的法律保护制度(焦冶)
    论我国提存制度及其完善(陈静波)
    “不以营利为目的”带来的法律问题(曲博 刘广丽)
    关于我国时效制度的几个问题(董小亮)
    行业规范制定权和律师惩戒权应归属律师协会——对完善律师管理体制的一点思考(司莉)
    论第三人侵害引致的民事责任——兼评《王利毅、张丽霞诉上海银河宾馆赔偿纠纷案》(丁南)
    中美民事证人制度比较研究(王杏飞 赖建云)
    扩大法院权限 保证司法独立——略论俄罗斯司法改革实践
    英美法系简易判决程序之分析与借鉴(杨严炎)
    跨境毒品犯罪的成因及惩治对策(李瑛)
    股东有限责任例外的诉讼操作研究(梁开斌 李琴声)
    论合伙的相对独立性(林赐文)
    呼唤权威对权威的批评(王彬彬)
    合同诈骗与合同欺诈主观要件之辨析(佟竹青)
    儒学的特质和基本精神
    我国企业清算中的法律问题(王妍)
    法官教育培训的几点思考(宫澎)
    梁启超宪政思想探析(叶兴艺)
    中国传统的“慎刑”思想及其现代价值(韩春光)
    行政性强制经营行为与地区封锁行为的弊端及对策——兼论《反不正当竞争法》第7条(阎铁毅)
    完善我国涉外合同法律适用的几点思考——写在合同法实施两周年之际(汤立鑫)
    《当代法学》封面
      2013年
    • 01

    主管单位:吉林大学

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