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文献检索:
  • 行政权的宪法定位
  • 自近现代意义的行政法诞生伊始,各国学者就从各自的国情及自身的学术背景和观察角度出发,对宪法和行政法的关系进行了深入的探讨。如英国著名的行政法学者韦德就曾指出:“实际上,整个行政法学可以视为宪法学的一个分支,因为它直接来源于法治下的宪法原理、议会主权和司法独立”。日本学者盐野宏则认为:“行政法可以直接认为是关于实现宪法价值的技术法”。而台湾学者城仲模则更强调行政法的相对独立性,行政法系具体之公法,亦为宪法之试金石”。我国老一辈行政法学家王名扬先生指出:“宪法是静态的法律,行政法是动态的法律,二者互相配合,互相需要。
  • WTO中国行政自由裁量权的行使
  • 世贸组织作为处理国家与地区间贸易规则的组织,其核心是WTO协议这些协议是大多数贸易国家与地区通过谈判签署的,基本质是契约,目的是约束各成员方政府将其贸易政策限制在议定的范围之内,从而建立一种“非歧视的、自由的可预见的更具竞争性的贸易规则”。WTO协议在内容上大量涉及成员国行政活动方面的规定,为与之保持一致,实现公平、公正的贸易发展关系,中国行政主体的行政活动无论是在实体方面,还是在程序方面都应符合WTO的要求。行政自由裁量权作为行政主体享有的行政职权,如何在WTO法律框架下依据WTO协议的有关规定.在目前中国行政法制尚未完善的状况下,以统一、客观、公正、合理的方式去行使,与WTO规则的要求相适应,促进贸易经济良性发展,将显得尤为重要。本文拟对此问题进行简要的探析。
  • 规范国家权力运行与反腐败——经济法功能新探
  • 美国学者亨廷顿说:“腐化现象在现代化进程的最激烈阶段,就会最广泛地蔓延于整个官场”。此公并非危言耸听,腐败现象已成为世界各国的政治毒瘤。我党历来重视反腐败工作。江泽民同志曾经指出:“全党同志一定要从党和国家生死存亡的高度,充分认识反腐倡廉工作的重大意义,把党风廉政建设和反腐败斗争进行到底……以党风廉政建设的实际成果取信于人民”。但是,尽管党和国家不断加大反腐力度,甚至包括陈希同、成克杰这样高级别的腐败分子都在反腐风暴中落马,但腐败案件仍呈“前腐后继”之势,严峻形势迫使我们、包括法学界人士必须探究腐败问题的成因,“通过体制创新努力铲除腐败现象滋生的土壤和条件,加大从源头上预防和解决腐败问题的力度”。
  • 试论反行政垄断的地位
  • 从1980年10月国务院发布的《关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定》,首次提出了反垄断特别是反对行政垄断的任务后,人们在反垄断的一系列问题上展开了研究和讨论。一开始,针对我国的国情,一直把反经济垄断和行政垄断理所当然地归结为反垄断法的规制范围,且很多人认为我国反垄断法的重心应放在反行政垄断上。而我国现在的《反不正当竞争法》第7条也明确规定了反对政府滥用行政权力限制竞争。随着理论研究的深入和社会的发展进步,开始有人对行政垄断在反垄断法中的地位提出了质疑。如“反垄断法的调整范围是有限的,只限于私人的经济垄断,不能调整行政垄断或国家垄断”。“由于竞争行为和行政行为属于不同的法律调整范畴,因此,为保证法律的实施,竞争行为与行政垄断行为不应该由竞争法同时调整,反垄断法也不应该调整属于行政行为的行政垄断”。
  • 行政强制手段略论
  • 不难发现,人们对“行政强制”是以“强制”为轴心从多角度进行考察。从方式上看,行政强制是一种诸如扣押、查封、冻结、拆除等强制性手段;从行为上看,它是一种以采用强制手段为特征的行政行为;从制度上看,它则是一种由一定的强制主体、强制手段、实施程序等所构成的系统。总之,作为一类独立的具体行政行为,行政强制是以手段的强制性作为其主要标志,行政强制的过程实际上就是运用行政强制手段的过程。离开了强制手段,行政强制将成为一句空话。因此,要从恨本上规范和控制行政强制权,在制定统一的行政强制法过程中,必须以行政强制手段为中心环节,对强制手段的种类、实施主体及实施条件作出明确规定。本文将对行政强制手段的基本特征、设定和运用行政强制手段必须考虑的因素及行政强制手段的分类作一探讨。
  • 论即时强制的法律保障
  • 即时强制是行政法上一类比较特殊的具体行政行为,最早是在本世纪初由德国学者佛莱纳首先提出并使用,后来逐渐为学者广泛接受。现代社会各国政府在行政执法的过程中都不可避免地经常性地遭遇一些紧急事态。行政机关在处理这类事件时就应当采取不同于常态下的执法手段,应被赋予更大的自由裁量的权力,即时强制正是这样一种手段。可以这样讲,今天即时强制已经成为各国行政执法手段中不可或缺的一部分。勿庸置疑的是,各国在此方面仍存在不少问题,突出表现在即时强制权的设置、行使程序及法律保障等方面。由于即时强制可能给相对方的人身或财产带来较大的损害,所以如何规范即时强制的行使,维护相对方的合法权益就成了一个非常重要的问题。
  • 试论罪刑法定原则的价值取向与机能协调
  • 罪刑法定原则作为近代刑法的基本原则从诞生之日,就完全确立了古典自然法和刑事古典学派的个人本位的价值观念。以个人的权利和自由为价值取向,并且通过罪刑法定对立法权和司法权加以限制,达到保障公民的权利和自由的目标。贝卡利亚认为,在自然状态下,人人都享有自然权利。但是,连续的战争状态使个人物质享受成为朝不保夕而自由变得徒有其名。只有通过社会契约,才能使人们联合起来建立政治社会,法律就是把这些人联合起来的社会条件。为此,人们必须把自己的一部分自由转让给社会。贝卡利亚指出,正是这种需要迫使人们割让一部分自由,而且,无疑每个人都希望交给公共保存的那份自由总量少些,只要足以让别人保护自己就够了。这一份份最少量的自由的结晶形成刑罚权。
  • 法律对我国产业经济的保护效应
  • 今年4月初,美国总统布什宣布提高钢材进口关税,部分产品关税涨幅高达30%。此举马上在全球主要钢材生产国中引起强烈愤慨与严重不满。各国群起而攻之:俄罗斯扬言要和美国开展“贸易大战”,并宣布全面禁止从美国进口鸡肉产品;欧盟已正式向世贸组织提起诉讼,并不排除对美国采取报复性措施;日本和韩国已决定,将联合欧盟向WTO控诉,并将联合其他国家一道铲除美国此项典型的贸易保护主义措施;就连一向自诩为美国最坚定盟友的英国现在都准备与其它欧洲国家—道,同美国打一场贸易战。
  • 现代企业权利体系之检讨与重构
  • 大多数学者认为,从企业的发展史来看,主要存在两种性质的企业——古典企业与现代企业。
  • 略论宗族文化对村民自治及农村社会的影响
  • 村民自治,对建设有中国特色社会主义新农村具有深远意义,是社会主义民主化建没的具体实践。《中华人民共和国村民委员会组织法》明确指出:“村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织。实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。”同时规定:“乡、镇人民政府对村民委员会的工作给予指导,但不得干预依法规定属于村民自治范围内的工作,村民委员会协助乡镇政府开展工作。”因此,村民委员会和乡镇政府之间,既不是上下级关系,也不是政府的派出机构,是由村民直接选举产生的村民群众性自治工作机构,这是公民直接行使选举权的一种方式。当前,在村民委员会选举过程中,有的农村出现了干扰村民选举的情况,有人注意到宗族文化的“复萌”是干扰村民委员会选举的严重障碍,提出应当从恨本上消除这种被打倒了几十年的宗族文化,从而消除它带来的恶劣影响,以防止再次“复萌”。
  • 对中国法律信仰缺失的思考
  • 中国正从人治向法治社会迈进,法治社会的建立是一个漫长、曲折、艰巨的过程。它与整个社会政治、经济、文化发展密切相连。改革开放以来,中国的法治建设已取得了很大进展,但法治建设步履维艰,有法不依、执法不严、违法不究,以及权大于法、以言代法等现象,仍屡见不鲜。笔者认为这些问题的出现都只是法治建设的表层特征,而真正的症结在于内在的,对法律信仰的缺失。下面仅从四个方面浅议法律信仰。
  • 警务公开的基本理论
  • 我国现行宪法没有明文直接规定知情权。但是,根据宪法的现有规定,可以推导出我国宪法是认可知情权的,或者说知情权是一项宪法上的推定权利。首先,没有知情权就不可能享受选举权和被选举权、批评和建议权、检举和控告权等宪法权利。如果政府信息不公开,事事保密、处处防范,权利人的上述权利就只能止于纸面.人民拥有的是书面上的宪法权利。知情权的享有是上述权利和参与权等权利行使的前提。其次,宪法明文规定,国家的一切权力属于人民。作为国家权力机关的人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督;所有国家机关由人民代表大会民主选举产生,对人大负责,受人大监督,归根结底所有国家权力的运作都要对人民负责,受人民监督。
  • 传媒与司法关系之探究
  • 近年来,传媒与司法的紧张关系随着依法治国的展开以及传媒与司法各自的实践深入而开始凸现,吸引了人们愈来愈多的注意力,对两者关系的正确把握有助于缓解乃至消除目前传媒与司法之间的尴尬关系。学界对此多有研讨;本文拟从两者的统一对立中对传媒与司法的关系作一次剖析探究。
  • 国际贸易中信用证结算中融资担保的法律问题
  • 在国际贸易支付中,跟单信用证是最主要的结算方式。调整信用证的国际惯例是国际商会1993年实施《跟单信用证统一惯例》,根据该惯例的规定:信用证是指一项约定,根据此约定开证行在符合信用证条款的条件下.凭规定单据向受益人或其指定人进行付款、承兑并支付受益人的汇票或授权另一银行付款、承兑并付款或授权另一银行议付。信用证的使用程序是:进出口双方首先在出口买卖合同中约定采用信用证方式结算。进口方根据买卖合同中的内容向其银行申请开立以出口方为受益人的信用证开证行要求受益人所在国的银行(通知行)通知信用证受益人审查信用证条款是否与买卖合同一致,如有差异,通知申请人修改合同或信用证,受益人将单据提交给指定的付款行或承兑行或议付行,以上银行审单无误后,立即付款或承兑汇票或议付,开证行审单无误后即向以上银行偿付,之后开证行通知进口方付款赎单,进口方付款后凭单据向承运人提货。
  • 评公益信托之力求近似原则
  • 侵权行为法上因果关系问题探讨——第三因素介入的因果关系认定
  • 因果关系问题是侵权行为法上的核心问题,也是其中较为复杂和颇具争议的一个问题。长期以来,它一直困扰着法律实务工作者和民法学者。因果关系问题之所以呈现复杂性,一方面源于事物问存在客观的普遍的多样的联系,另一方面则是由于法律上因果关系的认定不是事物间客观联系的翻版,它往往要考量利益和价值,而利益衡量和价值判断本身就是一个复杂的过程。
  • 信赖利益之概念新探
  • 缔约过失责任的理论与实践的发展已有百余年的历史,作为其保护对象的信赖利益却未有确切而又令人信服的定义,仍是一个扑朔迷离的概念。至今民法理论界关于信赖利益的界定主要有以下几种观点。
  • 网络时代的新契约网络格式合同
  • 2001年9月16日,当天津四方律师事务所律师来云鹏使用了近5个月的新浪邮箱由50兆缩减为5兆后,他将新浪告上法庭。同年11月16日,北京市海淀区人民法院经过近三小时的审理,一审判决新浪网胜诉。至此,倍受人们关注的新浪网邮箱缩水案终于有了结果。但是,判决的作出并不代表问题的终结,相反,却恰恰暴露了网络格式条款法律规制的苍白无力。诸如网络用户的权利侵害与网络服务商的责任豁免、价值冲突与利益失衡等矛盾也应运而生,亟待解决。本文拟就格式合同的基本理论,参照国外有关格式合同,尤其是网上恪式合同的立法,阐述笔者对网络时代新契约的几点看法。
  • 论授权的合法性——“遗失一封挂号信,邮局赔偿22万元”案的启示
  • 人大及其常委会由于自身机构及组织性的限制,不能制定管理现代社会的全部法律。现实需要行政机关进行大量地立法,以满足日益发展的经济的需要。但是,这种“批量”的立法必然导致授权立法的混乱与非正义。如何规范和完善授权立法,本文从法理的角度,结合一个实践中的具体案件,对授权性立法进行分析,以期对立法和实践有所帮助。
  • 论医疗责任的性质
  • 医疗责任是指医方在医疗及护理活动中,因违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规,而给患者造成人身或财产损害而承担的民事责任。但医疗责任究竟是因医方和患者间存在的医疗服务合同为依托,还是以每个民事主体所负有的不得侵害他人身体的法定义务为前提,迄今争论颇多。笔者认为,医疗责任是因医疗服务合同而生的违约责任和因非法侵害他人身体而生的侵权责任的竞合,患者及其家属要求医方承担医疗责任时,有权加以选择。
  • 台湾国际民事诉讼中的合意管辖制度
  • 协议管辖是国际私法上的意思自治原则在国际民事诉讼中的体现,是避免和减少管辖权冲突的重要方法。台湾习惯上称为合意管辖,大陆则一般称为协议管辖。由于一国两制的实施,我国已跨入复合法制国家行列,港、澳、台和大陆间的区际冲突又随着中国加入WTO、两岸三地之间的经贸往来更趋频繁而日趋激烈。不少合同和提单中都载有合意管辖条款,此种条款是否有效,其效力又如何.对其形式有什么要求都是司法实践要求我们急需了解和亟待探讨的课题。而我们对台湾的相关立法和司法实践还知之甚少。本文拟对台湾的相关制度作一番详细探讨。
  • 国际商事仲裁协议的独立性新论——兼及中国技术进出口总公司诉瑞士工业资源公司侵权损害赔偿纠纷案
  • 国际商事仲裁是建立在双方当事人契约自由基础之上的,国际商事仲裁协议是国际商事仲裁的前提和基础。因此,国际商事仲裁协议的性质和地位如何直接关系到国际商事仲裁的顺利进行。本文拟对国际商事仲裁协议的独立性问题进行新的探讨,以期进一步廓清人们在这一重大理论问题上存在的分歧。
  • 改革20年为何财富增加这么多?茅于轼谈——经济改革的平等与自由
  • 深圳国企改革获新突破
  • 事业单位年薪制 长春欲先吃“螃蟹”
  • 出庭作证有补贴
  • 三峡总工程师说:三峡大坝不怕战争威胁
  • 国企改革中企业集团的立法探讨
  • 企业集团法可从广义和狭义两个角度进行理解。从广义上看,凡是涉及企业集团的法律规范,都可称为企业集团法,既包括特别针对企业集团的专门立法,也包括其他部门法中那些对企业集团进行间接调整的、零星的法律规范;从狭义上看,企业集团法是指专门针对企业集团的集中立法。所谓企业集团的“系统立法”,显然是从广义上而言的。企业集团是一个复杂的企业群体,涉及到方方面面的问题,光靠专门立法是不能完全解决问题的,要发挥其他各部门法对它的综合调整功能。
  • 公司对外无效担保的法律责任问题探讨
  • 担保是担保人对债权人承诺,在债务人未能或不能清偿债务时,替代债务人清偿债务,或以特定的价值物清偿债务①。由于担保合同的无偿性特点,各国公司法中对于公司对外进行担保都作了一定程度的限制,以防止公司资产由于此种担保行为而受到损失。但是,对公司对外担保的限制具体内容,却存在着诸多的差异。我国《公司法》在第60条规定了董事、经理不得以本公司资产为本公司的股东及其他个人债务提供担保;同时,在第214条第3款规定,如董事、经理违反该禁止规定,则责令取消担保,并依法承担赔偿责任。在这里,《公司法》中的规定不甚明确,如“责令取消担保,并依法承担赔偿责任”的内容容易导致人们认识上的模糊,既然是违反法律的强制性规定,该担保合同即为无效.无须“责令取消担保”。
  • 巨额财产来源不明罪现实境遇及立法完善
  • 为了确保国家公职人员履行职务的廉洁性,保证国家的政令畅通,维护国家的长治久安,重塑施政为民,廉政爱民,勤政待民的公仆形象,从源头上铲除腐败土壤,加大反腐力度,我国1997年新刑法将原1979年旧刑法中侵犯财产罪的贪污罪和渎职罪中的贿赂罪,合二为一,统一为贪污贿赂罪,并以专章予以规定。同时,为防止遗漏,出现法律漏洞,使犯罪分子没有可乘之机,又在立法上采取“补缺”的方式,首次规定了巨额财产来源不明罪。可以说该罪名的出台,打击了腐败分子的嚣张气焰,遏制了职务犯罪居高不下的势头,提高了司法机关的办案效率,使人民群众看到了党中央惩治腐败的决心和力度。从1997年10月1日刑法颁布实施以来,已走过了近5年的时光,但是随着惩腐力度的加大,打击层面的加深,以及中国加入WT0的现实迈进,该罪已成为公职犯罪人员逃避贪污、受贿罪惩处的“避风港”,“缓冲地”,也成为某些“办关系案”、“人情案”等司法腐败案件的“集结地”。因此,有必要对巨额财产来源不明罪进行“检讨”与“反思”。
  • “绑架并杀害被害人”的立法——对最高院刑一庭审判长会议研究意见的质疑和思考
  • 刑法第239条绑架罪中规定“绑架并杀害被害人的,处死刑”;对于14—16周岁的人能否承担刑事责任,在理论上发生了很大的争议。肯定的观点主张,如果14—16周岁的人应当承担故意杀人罪的刑事责任,而不对绑架并且杀人的行为承担刑事责任,不符合罪刑相适应的原则。否定的观点认为,如果承担刑事责任,则不仅违反了刑法第17条关于相对承担刑事责任年龄的规定,也违反了罪刑法定的原则。
  • 金鬲虫监管外资银行中的法律问题
  • (一)我国现有的人民银行、证监会、保监会分业监管的体制已经不适应对外资银行全能化业务的监管。
  • 基因技术的法律性问题
  • 生物技术的不断迅猛发展,特别是人类基因组计划(HGP)为代表的基因研究领域的突破性进展,为人类进一步了解、感知并战胜自我提供了科学技术基础,同时也为人类的未来勾勒出一幅激动人心的美好图景。但是一项高新技术从诞生、发展到成熟,给人们带来的种种祸福,却是不以人的意志为转移的.基因研究同样如此,其所引发的一系列相关的伦理、法律及社会问题,值得人们进行冷静而又深入的思考。“如果把科学创新比作充满激情的足球运动,那么法律就是这场激情游戏中的裁判”。因此,笔者通过撰写本文.拟从基因研究的法律介入的必要性,基因技术的基因立法问题,基因法律保护的全球性三个方面进行分析与探讨。同时,为了发挥法律的调控功能,笔者介绍了我国有关基因之法现状及对相关立法提出了若干建议。
  • 浅议我国教育立法的完善
  • 振兴教育是面向新世纪的一项基本国策。教育发展需要有一个良好的环境。需要法律的保障。一个法律完备的教育体系才是富有效率的、充满活力的教育体系。囚此,我们必须十分注重教育立法,建立和健全教育法律。回顾新中国成立以来的教育立法状况,虽然国家根据需要制定了一系列教育法律规范。尤其是十一届三中全会以来,我国民主法制建设被提上了社会生活的议事日程.民主法制建设经过漫长的曲折徘徊之后,进入了一个崭新的历史时期。教育领域的法制建设也受到高度重视。自1980年2月12日,第五届全国人民代表大会常务委员会第13次会议《中华人民共和国学位条例》的通过。我国第一部由最高权力机关的常设机构制定的有关教育的法律诞生之后。《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等教育法律、法规也相继出台。
  • 试论招收公务员、学生徇私舞弊罪
  • 招收公务员、学生徇私舞弊罪,是一种渎职犯罪。虽然我国刑法第418条已经作了明文规定,但是在司法实践中,被以该罪论处的犯罪分子并不多见,对于该罪进行的研究也很少。那么,是对本罪的立法比较超前,虚设以待吗?当然不是。在现实生活中,招收公务员、学生徇私舞弊的行为屡见不鲜,老百姓对此颇有怨言。笔者认为,导致以此罪定罪量刑的犯罪分子不多的主要原因是对该罪的社会危害性的认识不足。诚然,与杀人放火、强奸抢劫等影响面广、容易引起人们公愤的犯罪相比,在招收公务员学生的徇私舞弊行为在很多人眼中,根本就不是问题。甚至有人认为这是一种能耐,是能力与地位的象征,对这样的人是又羡慕、又敬佩,完全没有意识到这是一种违法犯罪行为。
  • 中外法律教育比较——法学教育向实践方向改革的建议
  • 法律教育现状的表现形式主要是法律教育的格局。这种表现形式的形成主要由各个国家的法律教育的目标决定的。美国法律教育的目标直接单一——就是为了培养法律职业者。因此,在他们的法律教育中JURIS DOCTOR是主体。JURIS DOCTOR,我们以前翻译为“法律博士”。实质上,美国的这种法律教育是大学毕业后的教育,学员在入学前已经获得非法学学士学位。这与我国的法律专业硕士学位教育JURIS MASTER相同。因此,我们应当把美国的JURIS DOCTOR翻译为法律二学位或法律专业学位会更好一点。美国的JURIS DOCTOR是其法律教育的重中之重。JURIS DOCTOR之后的研究生教育分为法学硕士、博士教育。其中硕士学位称为L.JM是1年制的课程,法学博士SJ.D或JS.D要读到3至5年时间,要求十分严格,近于残酷。
  • 《联合国国际货物销售合同公约》损害赔偿制度比较研究
  • 违约救济一词来源于英美法系,相当于大陆法系的债务不履行,依《布莱克法律辞典》的解释,救济一词指实现权利,防止或补偿权利侵害的手段以及运用这些手段的权利。损害赔偿作为违约救济一种最重要的补救措施,在大陆法系和英美法系地位是不同的。在大陆法系,债的效力就是强迫债务人履行其所承担的义务,如果债务人不自愿履行,法律则提供强迫其履行的手段。只有当这些手段由于某种原因不能使用或无效时,才产生不履行问题,这时,法律提供损害赔偿作为替代方法。这一主张构成了大陆法系违约救济以实际履行为主的基础,损害赔偿则是第二位的补救措施。例如,根据《德国民法典》的规定,不能恢复原状或恢复原状不足赔偿债权人的损害时,义务人应以金钱赔偿债权人。
  • 美国公司治理制度与我国公司法的完善
  • 众所周知,股份公司的组织结构有两种模式。一种是以德国法为代表的二元制模式,即除股东大会外,公司要设立监事会与董事会。董事会负责公司的管理,而监事会则负责监督董事会,董事也是由监事会任命的。也就是说,公司的管理职能与监督职能是分别由两个不同的机构来行使的。
  • 论韩国民法典编纂的历史性基础以及法典的性质
  • 韩国民法典的制定有着非常复杂的过程,它步入西欧现代法国家行列的形态是非常特殊的。韩国民法典比较平均地接受了法国民法、德国民法、瑞士民法/债权法等大陆法系最典型民法体系的内容;而且韩国民法也受到英美法系不少影响(如判例法)。另外还受到了日本民法的特殊影响。
  • 日本新《中小企业基本法》评析
  • 任何一部法律的制定与实施都不是一劳永逸的,必须根据变化了的环境适时地进行修改,才能不断地充分发挥作用。日本的《中小企业基本法》也是如此。1999年末,日本政府对实施了36年的《中小企业基本法》进行了重大修改,并于2000年正式实施。这次修改,对日本中小企业迎接21世纪的挑战,充分发挥其在经济发展的作用具有划时代的意义。
  • “坦白从宽,抗拒从严”的再质疑
  • 《法学》2000年第1期载文《“坦白从宽,抗拒从严”的质疑》令人欣赏。虽然与作者有同感,但还不限于此,试讨论如下。
  • 论影响刑事诉讼司法公正的几个理念问题
  • 随着我国建设法制国家目标的提出,刑事审判中的司法公正就越来越成为一个热烈讨论的话题。并随着讨论的日益深入.我们发现司法公正要在现阶段的刑事审判中真正实现,除了有审判人员整体素质需要提高,一些深层次的社会问题需要解决外,审判中几个观念问题未理清,也是影响司法公正的重要因素。
  • 票据签章问题研究
  • 关于票据的签章,我国《票据法》第7条明确规定:“票据上的签章,为签名、盖章或者签名加盖章。法人和其他使用票据的单位在票据上的签章,为该法人或者该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。”此外,《票据管理实施办法》、《支付结算办法》对票据的签章也作了详细规定。应该说,这些规定与其他国家或地区的有关规定相比更为严格。即使如此,实务中判定签章的效力仍存在诸多问题。为此,本文拟就票据签章可能引起的几个问题予以分析研究,以资完善我国票据法。
  • 波产欺诈的法律思考
  • 破产作为企业“新陈代谢”的催化剂,采用“伤十指不如断一指”的法律强制手段。一方面,使丧失存在意义的亏损企业退出市场,另一方面,肯定经营成效好的企业的存在,从而体现市场经济优胜劣汰的竞争规律。但由于我国尚处于社会主义初级阶段,在经济体制改革中没有足够的经验可循,很多问题还只能“摸着石头过河”。因此,在制定破产法时不可避免地存在弊端。如政府的干预色彩过浓,立法技术和立法结构过于简单;术语的使用也不规范;应当确立的制度没有确立。从而给一些不法分子以可乘之机,产生了“破产欺诈”这颗毒瘤,严重地影响我国经济体制改革的进程。
  • 试论继承回复请求权的若干问题
  • 继承回复请求权,德国民法称遗产请求权,奥地利民法称遗产转移请求权,瑞士和法国民法则称为遗产诉权。继承回复请求权从古罗马的继承诉权开始,在德国得到了最大的发挥。而反观我国继承法,在立法上根本就回避了继承回复请求权的说法,仅有两个条文与之相关,其一是第8条关于诉讼时效的规定;其二是第24条的原则性规定,而且统称为“继承权纠纷”。这种模糊的规定与我国目前社会经济生活的发展已不相适应,需要在立法上完善。
  • 论劳动者单方解除劳动合同权
  • 《中华人民共和国劳动法》第31条规定“劳动者解除劳动合同,应当提前30日以书面形式通知用人单位。”对此,在理论和实践上如何理解和适用存在较大分歧。有人认为,这仅仅是对劳动者解除劳动合同的程序上的规定,是其解除劳动合同时应履行的程序义务,因此是对劳动者权利的一种限制;有人认为,该条赋予了劳动者解除劳动合同的权利,该权利的行使可以导致劳动合同终止,但劳动者应当向用人单位承担单方解除劳动合同的违约责任,支付提前解除劳动合同期间的违约金;还有人认为,该条规定赋予了劳动者辞职的权利,劳动者行使起来无须承担违约责任,但如果因此给用人单位造成经济损失的,应当承担赔偿责任。
  • 民事诉讼模式的转换与处分原则的完善
  • 我国由于受传统法律文化(主要是马锡五审判方式)和外来法律文化(主要是前苏联法律文化)的影响以及高度集中的计划经济体制的内在要求,民事诉讼体制采取的是职权主义诉讼模式。但是随着计划经济体制的瓦解,社会主义市场经济体制的确立,以职权主义为特征的民事诉讼体制的弊端日益显现。社会经济条件的转变必然导致法律制度的变革。我国从1988年开始民事审判方式改革,不断弱化法院对诉讼程序的职权干预,强化当事人对诉讼程序的主导权,但整个民事诉讼模式并没有根本改变。而审判方式改革的基本点和核心应当是民事诉讼模式的转换,即实现从职权主义诉讼模式向当事人主义诉讼模式(大陆型当事人主义模式)的转换。要实现这种转换,首先必须建立体现当事人主导理念并规制整个诉讼结构的民诉基本原则——真正体现当事人权利处分自由的处分原则,并在此基础上建立和调整相关诉讼制度,使之与民诉基本模式相同。
  • 黑社会性质犯罪的研究及对策
  • 至2002年8月,吉林省“打黑除恶”专项斗争取得了辉煌战绩。全省共打掉黑恶团伙411个,捉获涉黑人员2098名。特别是长春市以隋成斌、九台市以张仲贤、和龙市以金光浩李尤哲为首的一大批黑恶团伙被先后摧毁后,狠狠打击了黑恶犯罪的气焰,受到社会各界和广大人民群众的高度赞扬。近年来黑社会性质犯罪以其特有的凶残的反社会性、严密的组织性和极强的腐蚀性威胁着人类的和平生活,成为整个文明世界的一颗毒瘤。因此,值得社会各界,尤其是国家机关的重视。
  • 古代中国的宗教与法律——从法律的宗教性角度谈
  • 许多学者认为中国古代没有严格意义上的宗教,因而也谈不上古代中国法律的宗教性。如近代瞿同祖先生,当代张中秋先生都认为宗教性为西方法律的特征,而将中国古代的法律定义为世俗性质的伦理化法律。德国古典哲学家黑格尔也说:“他们(中国古代的法律——作者注)不是法律,反倒简直是压制法律的东西”。作者认为,此说颇值商榷。
  • 苟子的“分”与环境法的本位
  • 所谓环境问题,说到底就是人类活动及其影响超出了环境能力或环境承受能力的极限而出现的后果。怎样解决环境问题这个难题的本质是如何处理有限的环境能力与事实上已经超出或在局部已经超出环境能力的人类需求之间的关系的问题。《人类环境宣言》第3条所指出的“在水、空气、土壤以及生物中污染达到危险的程度;生物界的生态平衡受到严重和不适当的扰乱;一些无法取代的资源受到破坏或陷于枯竭”等,都是由人类需求与环境能力之间的矛盾的造成的。《内罗毕宣言》所提及的对“人类的环境”所受到的“严重威胁”(第2条)不是来自于其他力量,而是来自人类自身的活动,来自人类日趋扩大的需求。可以这样说,所谓环境问题,从全球范围来看,就是由于自然不堪重负而产生的问题,或者说就是自然穷竭的危机。这就是环境问题的本质。
  • 论救助款项的含义——兼论对我国《海商法》部分条文的理解
  • 海难救助,又称海上救助,是指对遭遇涨难的船舶、货物和客货运费的全部或部分,由外来力量对其进行救且的行为,而不论这种行为发生在任何水域。海难救助是海上运输中一项古老的法律制度,也是海商法特有的一种法律制度。根据这一制度,救助人若能成功地使遇险财产脱离危险,即有权请求救助报酬,这一点是陆上任何救助行为所不具有的。为了鼓励海上救助,振兴航海贸易,从中世纪起,欧洲各国开始海上救助的立法活动。海难救助法律制度是以公平、公共利益和鼓励救助为基本原则,以确定救助报酬为核心内容。广义上的救助既包括对人的救助,也包括对物的救助;而狭义上的救助,仅限于对物的救助,即对船舶和海上财产的救助。
  • 汽车道路交通事故赔偿责任问题研究
  • 近现代社会,由于城市化进程的加快和工业革命的影响,汽车已得到广泛的使用,成为城市的主要交通工具。然而,汽车的发明和广泛使用,不仅给人类带来利益,同时也带来祸害,与汽车拥有量增加结伴而生的是交通事故的增加和损害赔偿案件的大幅度上升。道路交通事故直接危害着千万人的生命,并造成巨大的公私财产损失,已经成为十分严重的社会问题。正如此,汽车交通事故损害赔偿成为侵权行为法的一个重要问题。在我国,1991年前,人民法院处理汽车交通事故责任主要是参照《民法通则》第123条的规定,1991年后,主要适用国务院《道路交通事故处理办法》(以下称《办法》)。
  • [理论研究]
    行政权的宪法定位(蒋新)
    WTO中国行政自由裁量权的行使(郑殿雨 侯宜武)
    规范国家权力运行与反腐败——经济法功能新探(刘海峰)
    试论反行政垄断的地位(沈越)
    行政强制手段略论(罗文燕)
    论即时强制的法律保障(彭修凯)
    试论罪刑法定原则的价值取向与机能协调(王俊华)
    法律对我国产业经济的保护效应(李雄刚)
    现代企业权利体系之检讨与重构
    略论宗族文化对村民自治及农村社会的影响(焦冶)
    对中国法律信仰缺失的思考(刘思斯)
    警务公开的基本理论(张超 杜小丽)
    传媒与司法关系之探究(朱玲)
    国际贸易中信用证结算中融资担保的法律问题(孙佩)
    评公益信托之力求近似原则
    侵权行为法上因果关系问题探讨——第三因素介入的因果关系认定(闫晓丽)
    信赖利益之概念新探
    网络时代的新契约网络格式合同(张渊 朱晓燕)
    论授权的合法性——“遗失一封挂号信,邮局赔偿22万元”案的启示(段冰)
    论医疗责任的性质(关淑芳)
    台湾国际民事诉讼中的合意管辖制度(吕晓莉)
    国际商事仲裁协议的独立性新论——兼及中国技术进出口总公司诉瑞士工业资源公司侵权损害赔偿纠纷案(杜永浩)

    改革20年为何财富增加这么多?茅于轼谈——经济改革的平等与自由
    深圳国企改革获新突破
    事业单位年薪制 长春欲先吃“螃蟹”(陈雪芹)
    出庭作证有补贴
    三峡总工程师说:三峡大坝不怕战争威胁
    [立法研究]
    国企改革中企业集团的立法探讨(王天习)
    公司对外无效担保的法律责任问题探讨(朱谦)
    巨额财产来源不明罪现实境遇及立法完善(任继鸿)
    “绑架并杀害被害人”的立法——对最高院刑一庭审判长会议研究意见的质疑和思考(张波)
    金鬲虫监管外资银行中的法律问题(张琳)
    基因技术的法律性问题(田玮)
    浅议我国教育立法的完善(钟华)
    试论招收公务员、学生徇私舞弊罪(陈玉范)
    [比较法研究]
    中外法律教育比较——法学教育向实践方向改革的建议(吴金和)
    《联合国国际货物销售合同公约》损害赔偿制度比较研究(白铭)
    [外国法制]
    美国公司治理制度与我国公司法的完善(吴越)
    论韩国民法典编纂的历史性基础以及法典的性质(尹太顺)
    日本新《中小企业基本法》评析(李玉潭)
    [争鸣]
    “坦白从宽,抗拒从严”的再质疑(曲博 陈英慧)
    [司法实践]
    论影响刑事诉讼司法公正的几个理念问题(郑永昶)
    票据签章问题研究(汪世虎)
    波产欺诈的法律思考(覃美洲 邓艳)
    试论继承回复请求权的若干问题(朴正兰)
    论劳动者单方解除劳动合同权(于永龙)
    民事诉讼模式的转换与处分原则的完善(罗飞云)
    黑社会性质犯罪的研究及对策(李红 连宏)
    [法史研究]
    古代中国的宗教与法律——从法律的宗教性角度谈(谷东燕)
    苟子的“分”与环境法的本位(徐祥民)
    [海大法学论坛]
    论救助款项的含义——兼论对我国《海商法》部分条文的理解
    [金菱律师论坛]
    汽车道路交通事故赔偿责任问题研究
    《当代法学》封面
      2013年
    • 01

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